一、问题与意义 罪刑法定原则是我国刑法的基本原则。在理论上,这一原则又被演绎出三个派生原则:法律专属性原则、明确性和确定性原则、禁止溯 构成往往处于开放的势态,有待法官在司法时根据整体法精神与文化性观念对之补充。正是立法上犯罪构成的开放性构造,使得刑法的间接渊源有存在的必要性。 作者简介: 何泽宏,男 ...
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的法律解释。本文选取典型意义上的法律解释的含义,并以此来论述刑法的目的解释。刑法解释是指法官在适用刑法的过程中对刑法文本的理解并以刑事案件裁决理由说明 更大的涵盖性,即刑法的功能包括保护社会和保障人权。保护社会是从惩罚犯罪的角度来说的,保障人权是从限制国家刑罚权的角度来说的。刑法作为公法,一方面,利用 ...
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将轻重诸罚有权,刑罚世轻世重[12]作为刑法的基本原则之一。意即要善于根据不同的情况,灵活掌握适用刑罚的尺度,而不应千篇一律、墨守成规。在成文法的 法治国家的过程中,克服法律万能的思想倾向,避免对法律的过度依赖。 中国传统刑事法律对犯罪预防的强调同样值得我们重视。 虽然先秦时期儒、法两家对于人性的认识 ...
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在采取起诉便宜主义的国家适用这一模式。 3、替代模式(alternative model) 该模式是在尊重被害人意志的基础上,通过改变对犯罪者的刑罚处遇而使 刑事和解制度。 七、刑事和解制度在审判阶段的启动 我国采取的是公诉为主、自诉为辅的起诉体制,由于自诉案件与公诉案件各有不同程序规定,笔者认为: ...
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始于人对自己认识的分化,历史上法对人的分化既是一种进步,也未必不是一种曲折。人生来是有权的,生来是平等的,生来是应当自己行使自己权力的,生来也是 制定法或刑法这样的东西;而后是要在类似刑法的符号体系中明确犯罪这样的概念;再后才是这种法或刑法符号在社会中得以实用。这一过程大概包含有三个必要阶段:第一个 ...
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刑罚的概括称谓,并非一种刑种。我国刑法规定的财产刑有两种:罚金刑和没收财产刑。受世界刑罚轻缓化思潮的影响,财产刑在我国刑罚体系中的地位也得到 的潜在价值,但适用罚金作为惩罚时是勉强的。因为这种惩罚对富人来说是微不足道的,而穷人往往是缺乏支付能力。同时他们也不情愿以此作为对严重犯罪者的惩罚。即使法官勉强 ...
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的79刑法第10条中就有“但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”的规定,从刑法条文的结构而言,在我国刑法理论界被称在之为“但书”。97年修改前, 从犯罪中分离出来,已不完全属于司法适用中对行为的认定,而是具有对犯罪构成的规定性。这种对犯罪构成的规定性,应当是立法机关的职责和权限,不应当交予司法机关 ...
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不会成为判定案件事实是否具有真实性的标准。退一步来讲,即使很多国家的法律都采用了推定和拟制的做法。例如我国刑法第395条规定的巨额财产来源不明罪就是一种 这样的证据对犯罪嫌疑人作出有罪裁判是充分的。如果法官所认定的证据有些是真实的、有些是虚假的,或者只知道有些证据是真实的而另外一些证据(在穷尽了一切 ...
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对接的制度。其次,作为法律监督机关的检察机关是执行和落实我国司法制度的重要机关之一,检察机关查办职务犯罪案件是在我国刑事司法制度指导和规范下,依照法律监督 线索移送制度,对不移送案件线索的行为规定督促措施和应承担的法律后果。同时,检察机关受理或者在初查中发现的违法违纪线索也必须及时移送有权机关处理。 ...
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还必须看法律适用的案例。 Simonds子爵在Shaw v. DPP一案的判词中对法官作用的重要性做了明确阐述,在该判词中他否定了法院有权创立新的犯罪但声称 的刑法典,那么就表示我国刑法性质的根本改变。这将导致原先以判例法为基础的体制向以成文法为基础的体制转变。刑法典是旨在规定全部刑法的单行法。较少 ...
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