德国联邦刑法典》,《日本刑法典》也没有变化,还是沿用1907年的刑法典。但是在刑法理论上,这些国家的学者往往不是按照刑法典的排列顺序,仍是按照从个人到国家的 教科书还是按照它的体例,刑法分则的罪名进行解释的。因此,绝大多数刑法分则教科书的体例和刑法分则的体例是一致的。这样的情况对我们理解刑法分则条文有 ...
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前提的情况下,法益保护也许是一种更为有效的理论。就我国而言,目前的当务之急是根据法益保护的理论对刑法规范内容进行清理,只有在条件具备以后才有可能采用 ),法律出版社2003年版,第32页。 ⒂参见高铭暄、马克昌主编:《中国刑法解释》(上卷),中国社会科学出版社2005年版,第32页。 ⒃参见张明楷:《 ...
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认为这是新罪。但是,正如前文所言,我国刑法中从未明确规定各罪的罪名,确立罪名的工作都是由两高通过司法解释的形式来进行的。在这种情况下,如何判断数个犯罪行为 之中。另外,无论是结合犯或是牵连犯均不能实行数罪并罚,这是理论之所以有结合犯与牵连犯概念的关键所在,如果对牵连犯也可实行数罪并罚,那么,又何必出现 ...
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在司法实践中增强可操作性,具有重要的理论和实践意义。 一、对人大《解释》中挪用公款供其他单位使用构成挪用公款罪的理解 刑法第三百八十四条 领导虽具有审批决定职权,但违反公款管理使用规定或财务审批决策程序制度,将公款借出的;(2)法定代表人或主管财务领导,自己决定将公款借出,事先未按规定经集体讨论,事后 ...
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认为这是新罪。但是,正如前文所言,我国刑法中从未明确规定各罪的罪名,确立罪名的工作都是由两高通过司法解释的形式来进行的。在这种情况下,如何判断数个犯罪行为 之中。另外,无论是结合犯或是牵连犯均不能实行数罪并罚,这是理论之所以有结合犯与牵连犯概念的关键所在,如果对牵连犯也可实行数罪并罚,那么,又何必出现 ...
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无法确定,特别是在集团犯罪中,组织、领导犯罪集团的幕后大人物往往并不实施实行行为,在形式客观说的理论中刑法充其量只能将其评价为教唆犯,但这将导致犯罪之元 前提,是否存在坚实的理论根基? (2)目的行为支配论中的行为支配是现实的行为支配还是可能的行为支配?也是不明确的。如果把行为支配解释为现实的行为支配 ...
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客体。上述情形显然也不属于转化犯。无法解释的原因在于,它们本来就不属于一个系统。 误区之三:对刑法中的情节和犯罪构成共同要件的混淆 要正确区分刑法中的 这一犯罪构成事实混淆为情节处理了。 四、禁止重合评价原则的理论基础 为了剔除我国刑事立法中重合评价的弊端,指导立法,为准确定罪量刑打好基础,从而适当、 ...
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大的自由裁量权,对维护社会公平正义发挥了积极的作用。 其二、司法解释的制定远远没有刑法典慎重。据周道鸾回忆,97年刑法修订采取自上而下、自下而上相结合的方法, 的生活经验去潜心挖掘,有待于学者们基于自身的理论素养去精心研究。而大量司法解释的出现,在发挥其积极作用的同时也助长了司法人员不去就个案的特殊性 ...
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的情形。笔者认为,《解释》,中“无能力” 这一用语是不确切的。 [3] 我国学者普遍认为,我国刑法理论中的“刑事责任”是一种法律责任,其与 应根情况判处赔偿经济损失”。由此可见,赔偿损失还可以适用于情节严重需要判处刑罚的犯罪人。 [7] 由主管部门予以行政处罚或者行政处分是否属于非刑罚处罚方法,是一个 ...
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解释规则的原则表述,[51]其中包括,例如,明示排除默示,刑法解释应有利被告,只要有一种解释可以保留一法就不要废除该法,新法之采纳并不意味旧法之废除, ] 法律解释的研究可以大致分为两类,一类是对法律解释理论和方法的追求,例如,郭华城:《法律解释的比较研究》,北京:中国人民大学出版社,1993;梁慧星 ...
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