没有债权制度,不仅所有权在运动状态中的表现难以确切的规范、所有权制度不能发挥出应有的作用,而且必将破坏所有权和债权的和谐统一的结构。另一方面,由于各项民法制度 中的署名权是否适用民法中人格权制度进行特别保护,要特别规定。再如,法国版权法规定,作者死后,在其死亡当年及其后70年内,他的合法继承人应当享有 ...
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各种权能和自物权、他物权的划分及其相互关系的理论;在债权理论方面,罗马法表现出相当高的抽象[26].但是,罗马法没有与知识产权法有关的任何规定。在这样的 》等,直到18世纪末,以美国、法国为代表的一些西方国家颁布的专利法、版权法为标志,标志着知识产权制度逐步形成。19世纪末,以《保护工业产权巴黎公约》 ...
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后,作为二审的第三巡回法院驳回了上诉,其对判决的解释为:虽然美国版权法并未明文规定计算机软件的结构、顺序及组织是受保护的对象,但版权保护的立意是 应体现在选择、整理或编排上。在Feist案中,“少量创造性”的标准被提出,“额头出汗”的观点被否定。 (三)对各国独创性判定标准的比较分析 有学者提出独创性 ...
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在知识产权制度建立的过程中,权利对象的智力含量常常作为论证的依据,由此也反映出前现代思维对智力因素的依赖。在18世纪中叶,英国发起了一场文学产权辩论 同时涉及商标、外观设计和模型;商标法在形成的过程中,专利法、外观设计法和版权法提供了类比的模型,用以解释商标法的原理,商标的登记制度、商标法的立法语言和 ...
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,根本无法确认登陆者的身份。因此,由于网络空间的不确定性使网络活动本身几乎体现不出任何与网络活动者有稳定联系的传统因素,即使能通过其它途径予以查明,使之适用 冲突,因为版权保护并不限制消费性行为或信息的接收,例如读书和看电视都不受版权法的限制。 由此看来,二者都很有道理。在理论上,似乎利益不能两全,这 ...
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对反不正当竞争的附加保护尚残缺不全。此外,本来几个主要法(专利法、商标法、版权法)可以一致的某些细节,还很不一致。例如,专利法中对于仅仅自然人能够搞发明 靠吃作者及吃消费者自肥的侵权者,虽然号召人们回到过去的大锅饭时代,并拟出种种名为最新的方案引导别人去吃大锅饭,但他们自己肯定不会加入吃大锅饭的行列, ...
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各种权能和自物权、他物权的划分及其相互关系的理论;在债权理论方面,罗马法表现出相当高的抽象性。[15] 但是,罗马法没有与知识产权有关的任何规定。在这样的 》等,直到18世纪末,以美国、法国为代表的一些西方国家颁布的专利法、版权法,标志着知识产权制度已基本形成。 19世纪末,《巴黎公约》和《伯尔尼公约 ...
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》、《罗马条约》和《集成电路知识产权条约》的规定。在1999年的美国《美国版权法》第110(5)节争端案中,就《与贸易有关的知识产权协议》并入之 与政府间组织的网络化:理论分析 对于政府间组织在解决国际经济法律冲突过程中显现出的网络化趋势,可以相关的国际关系理论和国际法理论予以诠解。 1.国际关系理论 ...
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的权益能够实现与公共利益的高度融合。基于上述逻辑,在制度安排中必然呈现出国家追诉权与被害人刑事诉权之间极度不均衡的结构。然而,被害人消极接受国家 ,实用新型专利法,半导体保护法,濒危动,植物保护法,商标法,设计注册法,版权法,造型艺术及摄影作品著作权法规定的犯罪[9](P137)。比较而言,我国告诉才 ...
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,根本无法确认登陆者的身份。因此,由于网络空间的不确定性使网络活动本身几乎体现不出任何与网络活动者有稳定联系的传统因素,即使能通过其它途径予以查明,使之适用 相冲突,因为版权保护并不限制消费性行为或信息的接收,例如读书和看电视都不受版权法的限制。由此看来,二者都很有道理。在理论上,似乎利益不能两全,这 ...
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