以受赇和行赇的赃物来论罪皆坐其赃为盗。以上诸种盗罪都是以赃作为证据来定罪量刑的,《二年律令盗律》最后一枚竹简总结道,诸盗□,皆以罪 存在着差异;对事实的认定、确信只要达到合情合理的程度,就认为是事实明白、理无可疑,可以做出判决结论。 司法活动的性质决定了司法官吏对个案必须做出判断性的结论,而结论的做出 ...
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。其一,以卢埃林(Karl Llewellyn)为代表的学者关注的是,当法律可以以两种抑或更多种方式加以解释的时候,法官如何面对不可避免的政策选择问题。 、法律学者之间的共识,以及合理的政策考虑都表明传闻证据规则并不反对准入恰当的社会调查(报告)作为证据。[25] 就这样,这起案件成为了以庭外言词为 ...
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( 1997) .)这种法律推理是通过给知识赋予商业价值,用市场来选择什么知识构成了有效专家证据的根据,并由市场来决定专家知识的价格,因为专家证人的观点 知识能够帮助事实的审问者了解证据或者判定争议中的事实,那么满足作为专家要求的知识、技能、经验、训练或者教育的证人就可以专家意见或者其他形式作证。 ...
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对证据证明力的判断受到法律的约束。法定证据制度将证据分为完善的证据和不完善的证据,完善的证据具有强证明力,可以作为认定案件事实的充分根据,不完善的证据 他们集中精神,在自己良心的深处探求对于所提出的反对被告人的证据和被告人的辩护手段在自己的理性发生了什么印象。法律不向他们说你们应当把多少证人所证明的每 ...
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上可作为定案根据的资格和条件[4]。具有证据能力,就是证据经审查判断后被认为符合客观性、关联性与合法性的要求,因而可以作为认定事实的依据。[5]而这两种理解都 何种事实和材料准许陪审团听、看、读甚至可能是摸或闻的一种决定,即什么事实和材料准许作为证据让陪审团审议[18]。因而尽管英美法中有许多证据规则 ...
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正论[9]。二者均要求, 只要是反映案件真实情况的电子数据,都可以而且必须作为证据予以采纳。这样才能保证司法人员的主观认识符合客观事实,最终达到案件 当时尚未大量出现的社会现象予以规范,因而三大诉讼法都没有明确承认电子数据的证据地位是不足为奇的。如今随着社会信息化的加剧,涉及计算机的案件日益增多,甚至 ...
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的证据。但全面收集证据并不意味着什么材料都要往卷宗里面装,因为根据相关性规则的要求,只有与案件事实有关的材料才能作为证据使用。 三、对完善我国刑事诉讼证据 。因此,共同贿赂犯罪中的共犯可以作为证人指控其他共犯,也成为许多国家和地区的立法例,这些都能对我国制定刑事证据规则法起到参考作用。如新加坡1970 ...
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对于非法证据的关注仍停留在应否排除这一价值层面问题上,但是对于什么是非法证据、它是如何形成的以及如何排除等这些系统性机制与规则注意不够。这样,就使得 规定,采用以下几种方式获取的口供不得作为证据:出于强制、拷问或胁迫的自白;在经过不适当的长期扣留或拘禁后的自白;其他可以怀疑为并非出于自由意志的自白。在 ...
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公安司法机关不是在维护法制而是在破坏法治-其后果如美国最高法院所提到的那样:没有什么能比不遵守它自己的法律能更快地摧毁一个政府,更恶劣的是,不尊重它 不被排除的话,那就会给取证主体这样的暗示:即非法取得的证据不是一点作用没有,它还可以作为继续取证的线索,其结果是侦查人员先采用非法手段取得线索,然后根据 ...
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还没有具体的模式参考,而证据展示的实现,不是司法机关哪一家就可以确定的,需要检、法、律师三家经过协商,共同完成。作为一项与审判方式相配套的 刑事证据展示应包括以下方面内容: 一、证据展示的时间 证据展示的时间十分关键和重要,什么时间进行证据展示十分讲究,证据在什么时间进行展示效果最好呢?总的说来,证据 ...
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