的合同理论是:合同成立、变更均须有约因(对价)(consideration),才能产生强制执行之效力。可是实践中大量存在着这样的现象:某人许诺赠与他人物品或答应他人无偿为其做某事,但不久又反悔而使受诺人遭受损失。受诺人受到损失后却无法律依据阻却权利人权利的行使。20世纪 ...
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但除了河南洛阳两律师外,没有一位律师再敢提起行政诉讼,任其宰割。中国律师的执业环境比中国足球队员的比赛环境差得多,这样的管理体制决定了中国律师的服务质量 执行党的新政策?理论界存在两种不同的主张。第一种观点认为,法律是由立法机关制定的,一经颁布施行就具有法律效力,非由立法机关按照法定程序修改或废止不得 ...
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行为的独立性。只有这样,才能确保权利瑕疵担保责任制度与我国《合同法》第51条所规定的无权处分制度之间的和谐,保持我国私法体系的顺畅。虽然也有学者主张将出卖他人 赞同。但我对该种观点将善意取得视为物权行为的一种特殊形式,等于将占有制度这一权利虚像的法律效力混同于以权利实像的评价不能苟同。肯定说的结论虽 ...
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等必备合同要素。 其次,信托合同的生效,是指针对已经成立的合同,如何产生法律效力的过程。有的合同是自成立时即产生效力,有的合同成立以后并不是当然 确认,而对项目资产(信托财产)进行评估,其评估价值显然可能有失公正或缺乏公信力。这样就可能存在信托公司损害投资者利益,或者投资者误认为 信托公司损害了自己的 ...
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职业化。“即使在古代社会中,我们也可以发现有法官这样的社会角色,有讼师这样的律师职业,甚至还能找到法学家这样的人物,尽管我们发现他们都从事与法律裁判 由最初的指导诉讼当事人活动,经历产生一定的法律效力,发展到帝政时期的对案件有拘束力,作用得到进一步加强。公元3世纪,罗马皇帝经诏令形式确认法学家从事“以 ...
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模式的推广来看,是否就一定能导致我们得出这样的结论:自由心证在我国的民事诉讼制度中完全可以找到生存的土壤。[8]证据认定模式固然与诉讼模式存在特定的联系 认定规则时,为了保障当事人及时获得某种重要的证据,也可以作例外规定,以使当事人在紧急情况下收集的证据具有法律上的效力。 2.排除当事人之反言证据。 ...
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对已发生法律效力的法律文书难以使之实现。执行难不仅损害了司法的公平和权威,而且限制了法院发挥解决社会民事经济纠纷的作用,其结果是权利损害必有救济的现代 ,大量的执行案件得不到执行,强制执行无法实现。这一对矛盾在这样的体制背景下,自然由小变大,逐步激化,既给整个司法活动带来消极影响,亦造成人民法院执行 ...
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分析的研究传统,逐步出现交叉学科乃至经验研究的成果。这种转变不仅来自法律人内部的推动,更来自其它学科的挑战或入侵。正是在这样的背景下,经济学家张维迎、柯荣 多的法律手段来防止纠纷的发生,比如公证、书面合同、票据、担保等等。这样一来,到法院的诉讼也都是源于这些有清楚证据的、对法院而言,已经变得简单的纠纷 ...
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、损失或责任。费德里克??波洛克(FederikPollock)曾经给约因下过这样的定义:一方的行动或制约不行动,或承诺采取行动或承诺抑制不行动,是用以换取 》之规定,在具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质或者经过公证的附义务的赠与合同中,赠与人有义务交付赠与物;受赠人应当按照约定履行义务。各国立法 ...
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即依法由出卖人移转于买受人。只是以待建不动产的买卖,法律规定可以对买卖合同进行公证,但是所有权的移转仍然是在买卖合同成立之时(法国民法典第16012条 不动产的登记作为物权变动生效的根据这样一种立法模式。我国台湾民法第758条规定:不动产物权之变动,依法律行为而生者,非经登记不生效力。第761条第1款 ...
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