的工程或者产品,不属于复制。未经许可复制他人作品但未发行或者以其他方式传播的,构成侵害复制权,但法律另有规定的除外。5.2[发行权控制的行为] 最终用户,在商业活动中使用计算机软件:(3)抄袭剽窃类:被告复制、修改或者改编原告计算机软件的内容,作为被告开发的计算机软件向公众提供:(4)破坏技术措施类: ...
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独占权时,利益平衡才能实现。法律赋予作者对其创作享有独占权一般都附有例外和限制。[10]例如,保加利亚《著作权法》第23条规定:只要对公共利益有重大影响 具有无限性。在这个意义上可以进一步延伸出表达的相似性有可能存在剽窃的结论。这里所说的剽窃,是指故意占有他人作品的一部分或者全部,并使其他人误以为剽窃 ...
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腐败问题。该委员会一项统计显示,申请项目过程中弄虚作假、剽窃和侵犯他人知识产权、滥用科学基金等事例的绝对量在增加,更有甚者,曾伪造论文检索证明,将实际收录 成果的署名问题,《规范》也作了规定:“学术成果的署名应实事求是。署名者应对该项成果承担相应的学术责任、道义责任和法律责任。”《规范》还对基础研究 ...
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的基本概念是人类聚集中人与人之间的活动的总和,从法律上的角度看,社会现象指的是能引起法律关系产生、变更和消灭的法律所规定的现象,即所谓的法律事实 是借助综合电子信息控制技术,将内容、网站运营、设备及应用结合在一起,令其他人无法轻易的复制他人的网络作品。由于网络作品的特性,使得著作权人很难防止其作品不被 ...
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被告作品中的虚构情节大量构成实质性相似,属于抄袭、剽窃的侵权行为;后一法院认定原、被告作品的事实情节设置、发展脉络并不相同,而相似之处属于不受保护的公有领域 的可保护性认可还需落实到法律上方能见效,情节虽基于复制权与演绎权受到保护,各国立法只是通过列举加概括的方式对着作权人的权利进行规定,但着作权立法 ...
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被告作品中的虚构情节大量构成实质性相似,属于抄袭、剽窃的侵权行为;后一法院认定原、被告作品的事实情节设置、发展脉络并不相同,而相似之处属于不受保护的公有领域 的可保护性认可还需落实到法律上方能见效,情节虽基于复制权与演绎权受到保护,各国立法只是通过列举加概括的方式对着作权人的权利进行规定,但着作权立法 ...
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被告作品中的虚构情节大量构成实质性相似,属于抄袭、剽窃的侵权行为;后一法院认定原、被告作品的事实情节设置、发展脉络并不相同,而相似之处属于不受保护的公有领域 的可保护性认可还需落实到法律上方能见效,情节虽基于复制权与演绎权受到保护,各国立法只是通过列举加概括的方式对着作权人的权利进行规定,但着作权立法 ...
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被告作品中的虚构情节大量构成实质性相似,属于抄袭、剽窃的侵权行为;后一法院认定原、被告作品的事实情节设置、发展脉络并不相同,而相似之处属于不受保护的公有领域 的可保护性认可还需落实到法律上方能见效,情节虽基于复制权与演绎权受到保护,各国立法只是通过列举加概括的方式对着作权人的权利进行规定,但着作权立法 ...
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笔者认为第二种观点更加完善,本文所指的续写作品是指续写他人的作品的作品。 ??续写作品是在原作品的基础上拓展而成的作品,与我国《著作权法》中规定的 瑕疵的法律行为并非必然不受法律保护,这是一般的法理原则。因此,相对著作权法上规定的作品的标准而言,这里的续写作品并非完全符合,但是续写作者的确为之付出过 ...
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软件的价值在于其使用性,而版权法规定为个人学习、研究和欣赏,使用他人已经发表的作品为合法,这是有悖于软件性质的。由于软件具有易复制性,其在私人 作为以促进科学文化事业发展,保障开发者、所有者及其他主体利益、实现社会公平为价值目标的法律,如何能统筹兼顾,真正发挥作用,唯有坚持平衡协调各种可能相互冲突的 ...
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