第一条第四款)。具体地说,存在有关司法制度、刑事法、警察的法律;存在与“风俗和公共和平直接”相关的法律。星野英一教授认为,虽然说不能完全赞成此种观点 建构中国社会科学(主要是私法学)提出一点建设性意见。参见邓正来:《关于中国社会科学的思考》,上海三联书店2000年12月第1版,第1-2页。[③]P. ...
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政法,是国内公法之一部分,是规定行政权之组织,并明示行政权主体之国家及公共团体,与其所属人民之关系。其法源主要有制定法和非制定法(习惯、条理)。在西方 失去独立之性格。这是中国行政法院体制既借鉴外国经验,又结合本国实践的一个创造。第二,比较重视方法论的研究。比如,范扬在《行政法总论》一书之序言中主张, ...
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恐怕对基层办案无异于“雪上加霜”。当然,这只是根据以往的经验推导出的结论。上述改动实际效益究竟如何,还有待实践的进一步检验。 从基层派出所对传唤时间不够 ,中国人民公安大学出版社2004年版。 [2] 参见,余凌云:《警察行政强制的理论与实践》,中国人民公安大学出版社2003年版,第224~225页。 ...
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以外,既然从来没有其他存在物呈现于心中,所以结果就是,我们可以在一些差异的知觉之间观察到一种结合或因果关系,但是永远不能在知觉和对象之间观察到这种关系。 情感主义却开启出一个面向公共之域的社会政治理论,这不能不说是英国思想的独创。这一理论路径对于我们中国的以实践的世俗智慧著称的思想传统来说,不无启发之 ...
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的方向前进,或使各种社会冲突能在理性的思考中比较合理地解决。这里要指出的是,作为法的理性,并不是先验的,而是来源于实践和经验,特别是广大人民的经验。所以 纯粹的和绝对的。 法作为一种强力,主要表现为法所依托的社会权力,它具体表现为公共的权力机构和人员设施,如军队、警察、法院、监狱等。应该指出的是,这种 ...
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的充分条件,三者必须同时具备。由此不难看出,刑事证据可采性问题的研究也就是对这三者关系的研究[2],笔者认为此三者又以合法性最为关键,这也引出了本文 。但是,从总体上看,我国现有证据规则不仅在数量上不能满足司法实践的需要,而且证据规则的内容也过于粗糙,不具有完整性和可操作性。随着我国刑事诉讼法的修改 ...
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时间拖欠。一些农民工被迫走上堵路、跳楼等犯法讨薪之路,劳资关系纠纷升级为关涉社会稳定的公共事件。现实中,农民工讨薪被打的新闻更是不时见诸报端,如长春市 表达的意见,所以对民意应当予以引导。废除很少适用的死刑,很大意义上是对司法实践的追认,而缺少对司法实践的引导,宣示和试探意义大于实际意义。立法对司法 ...
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时指出:从我国目前实际情况看,公民实现言论自由主要是通过以下途径:(1)在公共场合发表议论,进行演讲、讲学等,这是言论自由最基本、最普遍的一种 规模增大始于2003年;从国家与公民的关系而言,2003年的非典疫情也引发了人们对于政府信息公开与公民言论自由保障之间关系的思考。而从2003年迄今十年的时间 ...
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的衔接。其次,行政法治发展战略的思考又并非在给定的行政法律制度面前思考和处理具体制度的实现程度与社会效果问题的行政法的法律政策学[2]、特别是 法社会学 的历史演进,是行政法治及其实践的内在的基本规律。第二,是对于行政法治适应和实施宪法与宪政精神原则,追求人权保障和社会正义(公共利益秩序平等公正等)的 ...
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的行政行为,这正是本文需要界定的研讨范围问题。 (一)物权限制体系中的行政限制 法学的特殊思考形式,既是价值导向的,也是体系性的思考。[8]因此,对于研究对象 补偿了呢?其原因在于行政限制自身的变化。在早期,政府的目的仅限于维护公共秩序,行政限制主要是警察权行使的体现,警察权行使之目的,早期主要是针对 ...
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