静态活动,而是或多或少地包含了法官的选择或决断的动态活动。这种见解现在已经被一般人所接受。所有的现象事先都在刑法典中规定出来的想法,只是一种幻想。 法院并不总是采取这种态度。有时候也持只要不改变有罪判决的结论怎么都行的做法。如大阪高等法院对于损害名誉罪,认为行为人对于其所检举的事实信以为真的场合,只要 ...
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了实质非理性的东西。所以中国传统法律究竟是实质合理性的,还是实质非理性的?就要看怎么解读、或者在何种视角解读中国法律文化了。无论如何,从古至今,我们中国就长期浸染在 经验证明,一般情形是你不找就没门、就败诉。 有一年,咱们上海一位非常著名的法学家,是谁我就不说了,代理了一起案子,正好案件受理法院的副 ...
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被视为只是人们可以用作参考的行为准则,未必受国家公权力的支持。但是在一般西方人的观念中,法仍具有广泛的意义,他们的日常行为也都遵循着 为违宪不予遵循,或者将成案推翻另作新判。这种情形屡见不鲜,例如其最高法院在1954年的Brown v. Board of Education一案中判决若干州规定黑白分校 ...
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一个必然而可能的法律技术工具。 现在,我们可以也应该更详细地讨论,德国通说是怎么形成的,以及我们应该如何建设自己的切实有效的通说机制。 二、德国通说 笔者有共同的工作起点:虽然泸州案原告(三角关系中的情人)的诉讼请求是请求法院判令被告给付原告接受遗赠约60000元的财产,并承担本案诉讼费用,但我们都 ...
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制度的改革与构建 作为一个国家的司法制度或者说诉讼制度,一方面本身要遵循诉讼的一般规律,使得我们追究犯罪的程序要按照诉讼的内在机理和要求来进行;另外一个 ,特别典型的是被告人的口供。如果以非法手段甚至刑讯逼供取得的被告人口供应当怎么处理呢?过去我们对于以非法手段甚至刑讯逼供取得的口供,是打着实事求是的 ...
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了,但又不得不出席,日复一日,像木鸡一般枯坐观看一幕幕莫名其妙的话剧,不仅旷时废业,并且要支付巨额的费用给律师和法院,使我觉得作为殖民地的人民十分可怜 ,而且造成若干巨大永久性的损害。中国此前犯了这种错误,其后果已逐渐显现。此后该怎么做?简单地说就是要认清自己的基础和各种可作参考的外国模式和意念的长处 ...
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规定,她有权获得黄某遗赠的财产。于是,张某遂向四川省泸州市纳溪区法院提起诉讼,请求法庭判令蒋给付她的财产6万元,并承担本案的诉讼费用。一审法院以遗赠 ,本质上是对个人自由的侵犯。在赞同该案判决的民众看来,张某不是普普通通的一般人,而是个二奶,二奶这个群体对于社会和家庭只有负面意义;并且,按照传统的社会 ...
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作用? 那就是在被侵犯的时候有所救济。法律什么时候有用? 就是在有人违反法律的时候怎么对待。法律的生命在于实施,权利的灵魂在于救济。因此,问题的关键是看在 两种后果:一种是不追究责任,或是公安机关撤销案件、或是检察院不起诉、或是法院判无罪;还有一种是根据犯罪情节判处比较轻缓的刑罚。这里还有一个可以采用 ...
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丝毫法律根据、子虚乌有的正当程序原则,撤销行政行为,完全超出了法院的审查范围。 辩护者:正当程序原则怎么是子虚乌有的?连法学院的学生都知道,英国法上有一条 ,还应当包括法律精神和原则的要求。行政行为应当遵循公正的程序准则是法律的一般要求;即使法律、法规和规章没有明确规定,它也应当被看作法律隐含的要求, ...
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完全科学和让人非常满意的程度。 在中国,对鉴定人的性质有不同的认识,一般认为它是法院的辅助机关,兼有证据方法的属性。12 我国鉴定程序的适用与国外明显不同。在 法官可以对一个死刑犯说,不是我要判你死刑,而是法律判你死刑。实际上,对法律的怨恨只是一种抽象的怨恨,但是人又怎么可能怨恨一种抽象的东西呢?就象 ...
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