是与企业的信誉财产类似的无体财产或者事实上的财产。用来保护技术秘密的是不当得利和侵权行为观念。当技术秘密受到他人侵害时,权利人有“报害赔偿请求权”,但没有“ 区别的。具体表现在以下三个方面:1.侵犯商标权的行为是一种未经授权而使用他人注册商标的行为,而不正当竞争行为是将自己的商品假冒成他人的商品;2. ...
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与他人在先取得的合法权利相冲突。”同时根据我国商标法的有关规定,商标注册实行“申请在先”兼“使用在先”原则。对于符合规定的予以初步审定并公告。在三个月公告 权的角度来处理。而且,如果不要求知名度,就可能导致商品化权的滥用或者不当保护。根据《现代汉语词典》的解释,“知名”是指“著名”和“有名”,即知名 ...
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产品上界定产权源于经济学家关于公共物品与私人物品的理论。经济学家依据物品的消费和使用状态即物品是否具有排他性,将物品分为私人物品、公共物品与俱乐部物品(该类 《商标法》是可以在美国领土之外适用的,该法授予人们对任何在商业中不当使用注册商标的人提起民事诉讼的权利。这里的“商业”被定义为任何国家可以依法 ...
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状态视为法律过错。②知识产权人过错,如:商标权人因欠缺必要注意不续展到期商标,商标权人心理状态视为法律过错。③债权人过错:如,债权人因欠缺必要注意导致 2)原因行为为合法行为,包括:①债务人行为直接损害稀缺资源静态归属关系,如善意不当得利。②债务人因受益而间接损害稀缺资源静态归属关系,如无因管理。善意 ...
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;才能以人格权和财产权为骨架建立起支配权类型体系。当然,支配权以排他式地使用、无限制地处分为理想,依此构造人格权的确会引发法律和伦理的紧张,关于安乐 的强行性规定,[40]因此,案例 D 中的职业试药人尽管书面同意试药,但因不当处分了健康权而并不能生效。为慎重起见,对于手术、器官捐助等涉及物质性人格权 ...
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。在商标间接侵权案件中,行为人也需证明服务提供者明知或推定知道他人正使用其服务从事商标侵权行为。[11] 虽然各国立法与司法实践都要求被控侵权的网络服务者知道相关 法律上常与故意同等处理,因为它在认识因素上与故意相同,而民法更重视对不当行为的防范(而非对意志的惩罚)。[81]需要特别指出的是,纳尔逊 ...
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第2320条(18 U. S. C. 2320)。该条规定:明知某商品或服务使用了伪造的商标或与伪造的商标有联系,而出售该商品或提供该服务,构成犯罪。个人犯罪 规定很低的刑事定罪标准,并以知识产品本身的零售价值来解释商业规模也没有不当之处。 对知识产权犯罪适用刑罚的最低标准,第61条规定为足以起到威慑 ...
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上市公司以达关联的目的。这种行为之所以被认为是违法的,就在于该商标能够增值完全是由于上市公司的使用,上市公司通过自己生产的优质产品或提供的完善服务为该商标注入 ,也许有助于理解这一问题。我们知道,在四种法律事实:契约、无因管理、不当得利与侵权行为上之所以能抽象出债这一上位的民法概念,就是因为该四种法律 ...
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知识产权存在的一种现实危险或威胁。但是我国知识产权法律规范中的这种表述确有不当之处,易致认识上的误解。其他国家的立法和判例均无类似规定,如美国 或符合驰名商标认定标准的相关证据;未注册商标的使用样式以及证明经过使用而产生一定影响的证据;著作权的登记证书、原始手稿或发表证明;权利发生转让或许可的,要提供 ...
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《民法通则》第118条规定更为明确:公民、法人的著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的, ,应由抄袭者独自承担损害赔偿责任,但出版社应当停止出版发行抄袭作品,并依法返还不当得利。在这个批复中,一方面认定只有行为人有过错才认定其应当承担损害赔偿责任 ...
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