诉讼证据理论的第三层次问题。 这些问题看起来很简单,大家天天都在讲,但是,要从理论上搞懂就是不容易,而且会出现公说公有理,婆说婆有理的局面,但是, 并以文字、符号等予以固定,物证的证据力就没有在诉讼证明中发挥作用;若证人不把所知道的事实如实陈述出来,人们就不知道这位证人的头脑里到底存在哪些证据事实,也 ...
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要大为失望了。(4)这是一个意味深长的表达。“稍微知道一点”,是写作的身体界限,说明她不写自己不知道的事-“无产阶级的故事”。如果真要强写,就必定要 ,/那手滑向/肉体的/中央,/肌肤抖颤/在快乐里/那灵魂快乐地/来到眼前-//是的,是的,/那就是/我需求的东西,/我总想要的东西,/我总想/回到/我所 ...
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五次,一个案子虽然解决了,但影响了多少个案件的审理?要在尽量短的时间内,尽快解决所有的案件,那才是真正为人民服务。所以一定要搞清这两者的关系。我们所 庭审功能的重要方面之一就是搞好法庭调查。现在的法庭调查最大的问题是乱。调查的节奏、层次、顺序等许多都是乱糟糟的,调查结束后,还不知道哪些事实查清了,哪些 ...
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忙了呢?我这么写的时候,就看着屋角那只一寸见方的巴西龟,它可是不计较时间。《大英百科全书》(儿童版)说:“ 到的我们不知道的东西越多。就这句话而言,我想英语一定更清楚同时涵义丰富:“knowingmoreandmoreaboutlessandless”。忙,是因为时间金贵。时间的成本就是选择如何使用 ...
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科学。我们所期待的是人一生下来就是非常勤奋和诚实的。但可以坦率地说这成了一个自相矛盾的问题:如果所有的个人都是“完全”的,那将很难存在你能够说出 分界点(张五常,1983b)。结果是,如果我们不能在任何经济学意义上将企业看作是独立的实体,那么我们就不知道什么是企业和什么时候我们能够理解现实世界。然而, ...
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,就毫无限制地、漫无边际地进行保护?如果是这样的话,那么又形成了另外一个问题,那就是:尽管这种全面的对利益的保护有利于对公民权利的保护,但是它将会对个人 不知道是谁的行为造成的就是这些行为都可能是损害发生的结果。但不知道具体的究竟是谁的行为造成的。比如说在房间里面抽烟。几个人在房间抽烟,扔下烟头,最后 ...
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的,但我们起草《民法通则》的时候还不知道有这个法典呢,大概在90年代中期才知道有这么一个法典。我们在民事权利这一部分当中单独规定人格权的做法,应当 东西,我们社会主义国家应该看到人格价值是没有办法估计的,既然没有办法估计那就不赔偿,要赔偿就是要走“资”道路。所以,按照“左”的思想,就得出这样一个相反的 ...
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的感觉,说他疼不牵涉他的感觉,相反,他是说,我疼,我有疼,就是我感觉疼。这和我觉得那是红的,和我觉得自己击中了靶心,都是不一样的。我疼和他 感觉/经验确定了一种语言中各概念的应用范围,确定了语法,等等,但我们不知道它是不是语言,不知道怎样判断在那种语言中怎样说是对的,怎样说是错的,怎样算说了话,怎样算 ...
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则两者皆非。***这样,现在我们由两个否定到肯定,知道使用权是什么。***使用权就是信托上的所有权(ownershipintrust)(Ususestdominiumfiduciarum)。“因此,使用权和所有权或占有的差别主要体现在法院的规则而不是事实的规则中,因此,一个存于法律的法院( ...
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我们说合同是当事人双方思想的回合,并由此可推断在许多案件中,由于双方思想并未回合,即由于双方想要的东西不同或一方不知道另一方的同意,因而合同并不存在。然而,再 了他的搅乳器。这位法官考虑了一阵子,然后说他查遍了所有的成文法,就是不能发现任何有关搅乳器的条文,因而判决被告胜诉。同样的思想状态也表现于我们 ...
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