我国法律关于“侦查机关根据案件情况和需要可以派员在场”的规定。这一规定使犯罪嫌疑人与律师的会见权被架空,律师会见被告人要经“批准”甚至几天才“安排”,这些规定 毕小青、泰莉、夏勇、莫顿·凯依若姆 主编:《中国法治论坛——如何根除酷刑》,第281页下注释[11] 同[1] 第162页[12] 杜英杰:《 ...
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者,如何可能具有正当性呢?然而,回答再一次不可能如同通过演绎推理的力量所支配得那样绝对。与形式主义逻辑不同,现实从来不可能摆脱矛盾。我们的回答,源于 否定。许多传统智慧仍有价值,即便在基本上属于个人主义的模式与源于团体和社会权利的模式之间,往往必须再一次寻找某些妥协。不可否认,现代宪政主义、正在浮现( ...
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利益的批评。为此,1991年组成刑事司法皇家委员会,专门考虑如何准确定罪。该委员会1993年提出报告认为被告人的沉默权应当维护,不应因被告人沉默而对其做不利推论 就是标准之一,但其可采性必须经过法庭询问下列三个问题,而且得到是的肯定回答才可:1)是否向你宣读了Miranda警告〔29〕?2)如果已经向 ...
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将会日益严重和复杂。任何试图回避和消除这种冲突的想法,是不现实的,也是有害的。我们唯一应做的是,如何在这种冲突中寻找出可以使两者共处的平衡点,使 却要辩护人提供线索,真是咄咄怪事。(7)“但在此次庭审中,记者注意到,被告和律师一涉及到盖公章的人和单位,就被审判长厉声制止”。一个只有初中文化的普通公民敢 ...
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者,如何可能具有正当性呢?然而,回答再一次不可能如同通过演绎推理的力量所支配得那样绝对。与形式主义逻辑不同,现实从来不可能摆脱矛盾。我们的回答,源于 否定。许多传统智慧仍有价值,即便在基本上属于个人主义的模式与源于团体和社会权利的模式之间,往往必须再一次寻找某些妥协。不可否认,现代宪政主义、正在浮现( ...
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“拷问”下,裁判者被迫必须对那些“终极”问题作出正面回答。对这些问题的回答,裁判者必须“说理”——给出价值判断上的理由,而不能仅仅“说法”——仅局限于教义分析 的观察中得来,也不是来自这个世界什么事情会发生或人们如何行动这类经历的概念。”道德法则“作为有效的法则,仅仅在于它们能够合乎理性地建立在先验的 ...
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却认为自己在秘密窃取。根据通说,这种行为仍然成立盗窃罪。但如上所述,通常没有回答如下问题:为什么客观上公开取得他人财物时,也要求行为人认识到自己在秘密窃取? 百年,近百年来,无数的学者、法官、检察官、律师都在解释刑法;而且,只要该刑法没有废止,还将继续解释下去。之所以如此,并不是难以寻找立法原意,也不 ...
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法庭审判中提出,并经受控辩双方的辩论,甚至还由法庭作出了有关的裁决结论。要对这一问题作出令人信服的回答,就需要进行大量的实证调查和研究。不过,根据中国 控告及证据均不起作用。由于这起案件在程序和证据方面存在着很多问题,在律师的有力辩解下,法庭宣布休庭。 1999年1月15日,法院再次开庭审理我的杀人案 ...
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评价很低。因此,司法公正已经成为当前中国法学界必须从理论上给予回答的重大问题。近年来,中国的法理学者、实体法学者和程序法学者都对这一问题进行了广泛的 有效地参与诉讼程序,但当事人是否寻求律师的帮助取决于多种因素,其中重要的因素是意见表达对裁判结果的影响和律师帮助的成本代价。因此,一方面应当在程序规范中 ...
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回答,办案人员即认为其不老实,会对其作出种种不利的推测,会使用各种各样的方法使其作出符合自己愿望的回答。这实际上是使犯罪嫌疑人、被告人承担了举证责任,即 一个立法的问题,其次又是一个社会现实问题。律师的辩护与代理、刑事诉讼中的法律援助问题遇到了很大的困难。《法制日报》2003年1月13日载文报道:全国 ...
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