,它是消极的。这就是罪刑法定原则的原创形态。 那么,罪刑法定原则自诞生至今经历了两百年的发展演进,是否已从根本上改变了这种原创形态呢?这就要对其 ,每个人不仅得到免受刑罚的保护,还要依法受到适用刑罚的保护。这虽然只是一个动听的说法,但它藏有毒素,因为它实际上是在说通过执行国家所规定的刑罚权,人权就可以 ...
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的法典完全是幻想,是荒诞无稽的。无论这些先哲们所言是出于何等背景,实际上,我们已经看到,在人类法制的进程中,罪刑法定原则从诞生至今,它并非总是民主斗士的利器 ,而不是象的学者所言主导是指主要的和导引的,该观点建议采用法官主持庭审的说法,而反对主导庭审,只是强调了问题的一个方面。参见龙宗智:《法官该不该 ...
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学者忽视的一种违法行为,从根本上改变了整个世界对犯罪的研究方式。[33]这个说法最终被证实有些夸大其词。白领犯罪只成为一小部分骨干学者选择研究的课题。他们中的 的金融政策、违法行为、贪婪、极端的不负责任,以及为数众多的集体性无知和彻底愚昧。至今,最受关注的犯罪集中在由伯纳德麦道夫实施的650亿美元的旁 ...
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要么是对某种社会现象的一些演绎式的解读,类似于传统法学研究中所谓的以案说法,只不过,这里的案变成了一些并非法学意义上的社会现象,这里的法变成了 所需的数据统计及定量分析难度大,使得法律法规的成本效益分析因立法者有意识回避而至今不能在中国立法中有效实践。 另一方面,从与法律人联系最为密切的司法界和律师界 ...
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处。 二、死刑存废之争评析 死刑存废之争在两个世纪前就已经开始,一直延续至今,但并没有从根本上真正解决死刑问题。死刑还是在争论中延续着其漫长的历史。西方 ,而且贝卡里亚提出的刑罚承诺性也是存在问题的。康德就指出:贝卡里亚的说法完全是诡辩的和对权利的颠倒。没有人忍受刑罚是由于他愿意受刑罚,而是由于他曾经 ...
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行为是行为法律事实的一种。但是,在中国对民事法律行为的确切含义存在争论,至今没有停息。为解决这个问题,我认为只有求助于考察民事法律行为的历史才能弄清楚。 常态),否则就属于异常情况(异态)。而所谓无效民事法律行为等违反逻辑的说法,在我看来就是因为呆板地适用民事法律行为定义的结果。一种行为是否合法、有效 ...
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,这一切都是基于受害者往往是弱者的基本认识,体现了优先保护受害人的法律政策。上述说法诚为有理,但需要明确的是,优先保护受害人不是绝对的、不需条件的。如前所述 这一概括外,笔者至今尚未看到更为周全的概括,故本文暂时沿用这一概括。但在没有得出结论之前,本文对其的使用仅具指称的意义,而无判断的内涵。 [2] ...
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由于被提出见解的多样性,现代的法学方法论呈现一种纷乱的景象。但这并不等于说法学家可以恣意妄为,可以不依循任何一种方法来处理问题,也不等于说曾经使用过 所发生的巨大作用,同时也必须承认,无论指导民法理论的法学方法发生多大变化,这种法律形式理性至今仍然是大陆法系民法学者思考和研究问题的基本方法。 中国至今 ...
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法创造了大量的法学术语,许多法学术语至今仍为各国沿用,如人格、公法、私法、住所、善意、恶意、役权、不当得利、无因管理等等,其中最深刻、最 的也就是人性的要求。商品经济能取代自然经济以及计划经济,说到底是人性使然。所以,完整的说法应该是:资产阶级通过反映商品经济的要求,反映了人的要求。法律的背后是经济, ...
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多样的责任中抽象出共性,建立民法之责任范畴,实际上是不可能的。这恐怕是民法学至今没有明确界定责任概念的原因。 近代以来,社会关系日益复杂,法律之例外、但书不断增加, 为未履行注意义务,如罗马法中为未履行善良家父之注意;按今天一些学者的说法,为未履行谨慎之人之注意。然而,注意是一种行为,并非一种心理状态 ...
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