是具有平等地位、平等能力、完全对等的双方当事各自保护自己利益而进行的一系列攻击防御行为,国家只是站在中间人的地位上做出裁判而己。在这种思想指导下实行绝对的当事人进行主义,整个诉讼过程的主动权操在? 笔 ...
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1、受害人法律意识、证据意识不强,往往失收集证据的最佳时机,致使日后证据难以取得。人身损害案件发生后受害人最初一般不会采取诉讼法律的途径,而往往是通过中间人与对方协商、调解。这个过程常常会持续一般时间,这会时过境迁,对需要当即收集、事后难以取得的证据,会因时间的拖延而不法获取,或者丧失其证明效力, ...
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注意到大陆和台湾均承认在香港所发生的仲裁,并且对于香港的仲裁裁决有较强的执行率。在短期内,我们可以利用香港作为大陆与台湾的仲裁中心,充当一个类似于中间人的角色,这样双方互相承认与执行仲裁裁决更具有可操作性,也会提升成功率。从仲裁的中介地到单独相关立法的健全,我们有很长一段路要走。 无论两岸关系走势 ...
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救济主要是因不愿打官司。对熟人的纠纷,陈往往充当调解人;对陌生人,他仍注重沟通和听取他方陈述[30].调解人的中立性是相对的,应一方请求找对方后又以中间人身份调处纠纷的情形比比皆是,陈追债有时与民间调解相仿,甚至接近东方的“诉”之观念。[31]选择私力救济或公力救济,与纠纷的社会结构相关。谁控告谁? ...
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过程中并没有固执两分法的对立图式来独断孤行,而是把法律文本和可能的判决作为参照系,促进当事人之间的交涉和谈判。在某种意义上,甚至可以认为法官也作为中间人或者一方当事人参加到交涉和谈判之中。因此,对于涉及社会日常生活的民事案件和轻微刑事案件的处理,中国实行的既不是当事人对抗主义,也不是严格意义上的职权 ...
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程序上促进案件审理水平的提升,有助于实现法的内在价值;另一方面,在当代中国社会的特殊环境下,律师也可能既在正面又在负面的意义上充当法官和当事人沟通的“中间人”,一定程度上控制并操作了信息和资源在两者之间的流动,从而给程序运作带来了十分复杂的影响8.关于律师在诉讼中可能发挥的后一种功能,目前我们还没有 ...
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则利用Kritzer教授提供的这一理论分析了中国律师在民事诉讼中实际起到的类似作用,提出了我国律师利用“关系资源”操作信息和资源在当事人和法官之间转移的“中间人角色”假说。参见,王亚新,1994(1995)。[9]关于这个模型的详细讨论和通过制度样本的例示,参见王亚新,2002.[10]今年2月召开 ...
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1982年王父病故,吴某按当地习俗送礼祭奠,并在农忙时到王家帮忙干活。1983年,吴某又依当地习俗给王家送彩礼。1985年后,王某与本县杨某恋爱,之后,又通过中间人石某到杨家“看屋”。1986年,王某自愿到杨家与杨某同居。 吴某得知王某出走后,曾先后三次去王家问其去向,王母均假称不知。后吴某邀集本村 ...
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上,当人们之间发生纷争的时候,就会诉诸裁判者,而诉诸裁判者就是去找公正,这时裁判者被当作公正的化身;人们诉诸裁判者也是诉诸中间,有时人们把裁判者称为中间人,这是说,如果得到中间,也就得到了公正。18第三,法律应当是稳定的,法律变革与否,不能过于机械,而应适度。而适度的衡量基准就是考察其是否符合正义 ...
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既具有真实性又具有夸大性的特点;参与互殴人要么为被害人方要么为加害方,决定了其证言具有倾向性;劝架人有的是为一方而劝,其证言也具有倾向,也有的是站在中间人立场劝架,但因不愿得罪人往往证言较为模糊;围观者,一般只是作为看客,凑完热闹就离开,很难收集这部分证言。基于证人证言的不同特点,容易形成证人证言与 ...
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