:1、避免审前羁押的非监禁措施,包括拘传、取保候审、监视居住;2、审判时适用非监禁刑罚,包括管制、罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境;赔偿损失、 。 第三种模式的惩罚权力类型是与社会共同体以及严格意义上的司法权力相脱离的、独立行使的规训权力,这种权力首先在学校、兵营、医院、工厂等管理机构中发展起来 ...
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研究主题为人大常委会的学术文献已浩如烟海, [5]但以委员长会议为研究对象的论文只有1篇, [6]正式出版物中对委员长会议进行深入研究的著作只有2本。 全国人大破天荒地自主起草了整体立法计划;人大工作机构、常委会工作机构均开始独立起草法律草案并通过有效的议程设置模式得以通过,具体工作机构的自主性增强也 ...
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》规定:法律面前人人平等、无罪推定、有权要求组成独立的不偏袒的审判庭进行公平、公正的审判,当被指控为犯罪时,有权为自己辩护。1966 ,中国人民公安大学出版社。 [②]赫尔曼《中国刑事审判改革的模式从德国角度的比较观察》,1994北京刑事诉讼国际研讨会论文。 [③]根据英美刑事诉讼法精神,凡被告人承认 ...
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也逐渐发生分化,出现了司法界、法律界和法学界的区别。法学人作为一个相对独立的利益集团,一方面高唱法律共同体的宣言,另一方面则试图在这个共同体中争取自身 话语的司法技术知识几乎失效了。[20]民事调解受到了普遍的批评并逐渐边缘化,审判开始占据了司法的中心位置。[21]仅此一点就是一个象征,一个司法知识和 ...
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克己发表了题为《诉讼中的当事人权-关于诉讼与非讼程序构造差异的考察》的论文,[12]就作为诉讼主体的当事人在程序上应该享有什么权利,其中其权利又以什么最为 法的二元对立,这种二元性既使得实在法的改进成为可能,也保证了实在法的独立地位。[17]或许,在我们探讨正义价值的过程中,也正包含有这样的意义,如若 ...
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在中国的确难以推行、收效微弱,甚至还出现了各种乖戾现象。例如,要“审判独立”,结果却眼见得司法腐败乘机蔓延;要加强公民的权利意识,结果冒出 的未刊稿“关于后现代法学研究中的若干理论问题――‘后现代法学与中国法制现代化’研讨会论文与发言摘要”。借此机会表达由衷的谢意以及对我本人因故未能应邀参加会议的歉意 ...
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的效力”。[17]大量的论文在比较法研究的基础上,阐述了行政法诸原则,并强调其在实践中的应用。[18]司法判例和行政惯例、习惯对法院审判的效力也被不断 的推理”、“行政客体的本质”[39],因为过于抽象或无所依附,无法被实证,不能独立作为一种法律论据,本文不把它们理解为法律渊源。1、法律原则我国学者已 ...
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无法保障,学术研究的深入更无从谈起,文革前多次学术论争(如关于无罪推定、审判独立的讨论)演变为政治斗争的事实已经深刻说明了这一点。后果之二便是导致 特别是随着79年刑诉法的颁行,我国刑诉学界对注释方法的运用达到一个高峰。各种论文、教材、专著使用注释的方法,对79年刑诉法展开了多角度、多层次的立体阐释; ...
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实行纪律制裁,同样将违反《基本法》第101条所保护的公民受法官审判的权利与司法中立和独立的原则。然而,到了1968年,为了抗衡国内外的反对势力,对 卡尔?洛文施泰(KarlLowenstein)称为名义性宪法。他在1969年发表的论文《东西方国家的宪法和宪法性法律研究》中首次提出了规范宪法、名义宪法和 ...
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中许多明显的错字都未修改。[1]尽管这个发表数量在每年只要求发表两篇核心期刊论文的中国法学界看来也已经不算低了,并且即使放在美国大多数法学教授中看也属一般, 纳更清楚地意识到,他的《联邦法院》第一版“深深局限于法律职业界的传统审判观念,过于强调传统的‘技艺’的价值”;从而在这一版以及在其他著作中(例如 ...
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