的。他在其经典著作《论犯罪与刑罚》一书中指出,在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就 正是体现了人权的司法保障。因此,我国在刑事审判中要更新观念,确立无罪推定的原则。 【作者简介】高金伟,中国政法大学研究生院。 【注释】i] 陈云正:《人权与 ...
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,笔者认为是效率,但证据规则同时为防止虚假证据干扰法官的思维即防止控辩双方争斗的灰尘模糊法官的视线发挥作用,有利于法官作出公正判决;限定诉讼期限最初的意图 ,甚至在某些情况下相对减少了公正品质,它把握的原则只不过是保证诉讼程序公正品质的基本稳定;二是简易程序最大的魅力是极大地提高了诉讼效率。维持与扩大 ...
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),国家的宪法均等地施予其权利和义务,法律面前人人平等的原则意味着一种均质化的治理,这固然是现代国家民主的治理策略,但同时正是在这种均质的个体化治理的 的、科学的分类体系,它以一种不自觉的、不加反思的方式构成人们思维的一部分,从而构成了直接支配行动的看不见的权力,即符号暴力或惯习。 [viii]于是, ...
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中体现不十分明显 [41],但在损害赔偿中民事庭重复了与此原则相似的最大可能程度的保护的思维,以此评判第三者在对德国民法第823条第一款意义上的正在 在一些判例中出现。因社会保险法至少间接地常常徘徊在公私法领域中,所以这个目前主要在公法中使用的原则与社会保险法难以分开。在联邦行政法院判例中,此原则主要 ...
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。另外,陪审制提供了一条专家与民众相互交流合作的渠道,体现了司法精英化与平民化的有机结合,这有利于克服法官专业思维定势的固有弊端,达致法理与情理、形式正义与 ,人们的正确选择应当是执两不执一,拒绝极端,亦即遵循适度合理原则,恰到好处地把握事物的分寸,以争取和保持和谐平衡。英国人深谙这一客观规律的奥秘, ...
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或对立的法律观:一方是认为法律起源于社会现实、立法者和法官只是在发现或揭示而非创制法律的普通法理论,另一方则是认为法律是主权者(国王和/或议会)意志之 了主权者(一个人、一个团体或全体民众)的意志;自然法学则认为这在于法符合了某一超验的、形而上的或抽象的原则、精神、理念。那么经典普通法理论又是如何看待 ...
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从因果关系的认定标准分析 英美法对于侵权行为法上因果关系的认定采取两分法的思维程序。即在认定因果关系时,首先必须明确侵权人之侵害行为及应由其负责任的 法官的职责范围,其存在与否由法官主观认定,因此,因果关系规则属于一种经验性的原则。在证券民事赔偿诉讼中,美国法院对因果关系的判断更凸显其主观性。首先,就 ...
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事实认定过程中,适用法律规范、确认案件事实以及为作出具有说服力的裁判结论所进行的合乎逻辑与情理的思维活动。日常生活经验是属于一般的经验法则,指人们在日常 技术证据进行自由评估时,仅仅遵循逻辑推理以及日常生活经验的原则,是难以对其证明力形成确定心证的,因此法官还应依据一些特别经验法则:最佳理论、技术原则 ...
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细致的分析。他指出:当法官可能基于某一原则P而欲对某一规则R创设一个例外规则R时,对R的论证就不仅是P与在内容上支持R的原则R.p之间的衡量而已。P 原则都是实在法所规定的原则。笔者认为,这里已经加上了非实定的和实定的这样的限定词,足以说明我们要论述的问题。本着英国哲学家奥康的威廉之思维经济原则(奥康 ...
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的或部分的优先地位。这是一种通过利益考察的评价法学的思维方式。在今天,它基本上获得认同,已无人再争论其正当性,此尤其表现于司法裁判领域。对于权利内容 目的性的考量来作决定。在此,仍要求法官适用比例原则、最轻微侵害手段或尽可能微小限制的原则。它要求法官接受正义原则的实质指引,或为保护某种较为优越的法价值 ...
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