权的情况下直接讯问犯罪嫌疑人,比如为了防止无辜的其他人受到伤害,直接讯问嫌疑人的枪在哪里;二是抢救人质,即在绑架案件中,警察逮捕嫌疑人时发现被害人不在 ,尽管可以通过纪律处分或者追究法律责任的方式进行制裁;但是,由于没有任何第三者在场,又不允许以任何方式进行监听,因此在诉讼证明上很难完成;即便最终犯罪 ...
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[11]因为,一方面,先例拘束原则是判例制度之下法律适用的基本法理;但另一方面,事实上又不可能真的存在两个完全相同的案件,当事人势必要在浩繁的众多判例当中寻找 却不在监督范围之内。这一点着实让人费解,因为后一种情形的危险性实在不亚于前者,要知道,我国公安机关自身便拥有37天的羁押、6个月监视居住以及 ...
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;获释犯人的处境必然使他们成为累犯。他们离开监狱时持有一份证件,无论到哪里都要出示它。上面写着他们的服刑判决。他们难以找到工作,只得过流浪生活, 冲突则成为了建设社会主义和谐社会题中之义。而刑事和解不诉制度作为解决刑事冲突的有效方式之一,可以为建设社会主义和谐社会提供一条新的实践思路。我们知道,刑事 ...
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法人也是如此。但是死者有何利益可言?对权利的这种理解乃是从社会学的角度,不知道何种社会学上的论证能够说明死者自身是有利益的。 第六,民事权利能力是 的财产代管人的身份起诉,哪里有任何理由主张自己受到精神损害并主张赔偿呢?(注:2001年司法解释明确赋予死者亲属请求赔偿精神损害的权利,也就是明确了法律上 ...
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法官或商事法院首席法官酌情予以决定。[12]有的学者则明确地主张:在相对人需要缔约,责令缔约义务人缔约又不违反现代伦理的情况下,应当强制缔约义务人与相对人签订 民法契约法已经发展了足够的国家干预方式方法,根本不需要借助违反民事立法要求的强制缔约。 从后果上看,契约不能承受强制缔约之重。要知道,契约及其 ...
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当事人和证人的陈述,法官对案件的裁判是建立在证据之上而不是主观倾向之上的,等等。正如我们知道的,对诉讼结果的评价是一个相当主观的过程,基于不同的身份 放权?如果按照诉讼程序的内在要求,应该放;但是要出于对司法腐败、法官素质的担忧,又不该放。审判方式改革中的许多自相矛盾之处,事实上都是中国法院在上述困境 ...
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人格否认理论的依据[14],意味着任何一个公司难逃人格被否认的命运,哪里还有股东有限责任可言。又如,法人格否认理论常用的另一个理由是资本不足,资本作为 功不可没,假如没有有限责任公司,蒸气机和电很难大规模地广泛使用。很少有学者不知道马克思曾经说过,如果必须等待积累以使某个单个资本增长到能够修建铁路的 ...
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制度。如果没有实名制也就没有基本的个人信用。我国目前的信用制度还很不完善,因为银行根本不知道你的个人信用情况,也就无从给你个人贷款。所以我们现在没有个人 还要填表,说明这钱是从哪里来的。联邦政府还专门成立了CTR,即货币交易报告办公室,专门分析不正常的存款流动。1978年美国又通过了《金融隐私权法》, ...
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使得在知识的生产、应用,以及利用知识进行决策的过程中,显示了种种不确知或不知道(not-knowing),这就是科学技术的不确定性。不确定性在现代科技中普遍存在, 2000年1月12日,欧盟委员会发表了《欧盟食品安全白皮书》,确立了食品安全的基本框架,其中第14条规定:哪里合适,预防原则就将在风险管理 ...
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观念调至社会整体利益。〔4〕此三阶段本位观很好的定出了法律的发展观,从动态的角度又不失清晰的揭示了法律在各个时代的中心任务,从而成为后来民法本位学说的正源。 公理与源论,但我们知道,对自然权利认识在西方是放到自然状态中进行,而自然状态大体有两种假设:(1)以霍布斯为代表的,对自然状态作人跟人象狼一样的 ...
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