;制定新宪法,确定行政法制的宗旨和方向;改革政府机构、转变政府职能;确立行政立法制度,健全行政法制;建立行政司法制度。13可以说,1985年之前的行政法学 ,现在基本上是两种观点,一种是将行政法与行政诉讼法分离,特别是在1989年《行政诉讼法》颁布后,学界的这种倾向比较明显,但是也有的学者持不同意见, ...
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。 其一是,法院,至少是地方法院,被认为只能“适用法律”而不能创造法律。宪法第67条第(四)项和1981年全国人大常委会《关于加强法律解释工作的决议 、混淆。我认为,行政法教科书中通常所谓的、与合理性原则相提并论的合法性原则,与作为司法审查范围的合法性原则,是不尽相同的。前者在理论来源上是形式法治主义 ...
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的部分事项先制定行政法规。可见国务院仅仅有权制定行政法规而非行政法律,而任何国家所谓的立法权,均是相对于法律而言。第三,行政机关实施人大常委员会或者国务院颁行的 与资源众多、人口稀少、政治经济发展相对平衡且有多个司法区的欧美国家相比。 从司法与执法层面看,与西方国家相比,我国一名法官要承办数十、百倍于 ...
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鲁赫发表《法律的不法与超法律的法》之前,就已经有法院直接诉诸自然法裁决纳粹法律无效的实例。1946年,威斯巴登(Wiesbaden)区法院裁决了一个犹太人 政府是否已经逾越了每一个国家作为一般性定罪原则所允许的最大限度。”1996年,联邦宪法法院维持了联邦司法法院的判决,判决中写道:“在这个非比寻常的 ...
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政府行为,理所当然地应归入美国联邦宪法第十四修正案的范围,受其规制。该修正案适用于政府的任何行为,无论是立法行为,司法行为,亦或行政行为。由穆 又增加一条,即检察官不得在庭审之外发表不当言论以加深民众对被告人的谴责与憎恨。 [22]所谓无害错误按照美国权威词典《布莱克法律词典》就是指错误并不影响一方 ...
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实践的后果,我认为不宜提司法民主化。我的立论基础不是司法职业化,而着眼于中国整体的民主政治发展。因为从我国宪法来看,人民代表大会制和一府两院制都决定了 中国刑法理论,不得不更多借鉴英美法的刑法理论。这会导致刑法理论的一个不小的变革。之前的许多以其他名目反映的刑法教义问题(例如正当防卫)以及其他刑事辩护 ...
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行政共享;二是把剩余权全部给行政。两种选择都承认职权行政立法,区别是前者承认代议机构的优先权和否决权,后者限制代议机构介入。许多国家采取第一种方略,第二 的意识障碍,虽然对具体行政行为的司法审查在一定限度内突破了这一障碍。 立法至上与宪法的权威:一个悖论 上面探讨了谁是合法的立法者,文章申明立法至上的 ...
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行政共享;二是把剩余权全部给行政。两种选择都承认职权行政立法,区别是前者承认代议机构的优先权和否决权,后者限制代议机构介入。许多国家采取第一种方略,第二 的意识障碍,虽然对具体行政行为的司法审查在一定限度内突破了这一障碍。 立法至上与宪法的权威:一个悖论 上面探讨了谁是合法的立法者,文章申明立法至上的 ...
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信托法、海商法、保险法、证券法等,均构成个别法理学教授所谓的“违反宪法”! 按照所谓“违宪”的理论,构成“违宪”的法律不具有法律效力,应当被废止。包括合同法、 浮动担保,后为大陆法国家所仿效。 在此之前盛行“企业财产集合抵押”,或称“财团抵押”。实行企业财产集合抵押,须将企业全部动产、不动产和工业产权 ...
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种资格条件在法理和法律上是有质的区别的。前者涉及政治权利的资格条件,是宪法权利的范畴,是法定性资格条件。后者是与公务员岗位相联系的条件,属于适位性资格条件, 而取消录用的情形毕竟性质不同,因为争议虽发生在录用之后,但实质争议的问题依然是录用之前的问题,故不适用《公务员法》第九十条第一款第(二)项由人事 ...
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