法国家的民事诉讼法理论及实务上冠之以“诉的利益”,即原告就其私权主张请求法院予以裁判时所必须具备的必要性,所以又称为权利保护利益或者权利保护必要。[3]由此 ,以补充漏洞,可能在不损及法的安定性的前提下谋求具体裁判的妥当性。[5]由此可见,与概念法学单纯通过演绎来创建法律规则不同的是,在赫克那里,法律 ...
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,这就在一定程度上催生了法律的普遍性。如恩吉斯所言,正义要求尽可能地具体化,即考虑人和情势的个别状态。相反,法的确定性要求尽可能从这些状况中抽象化,[ ,近乎平等这个事实,最能彰显相互自制和妥协的体系的必要性,它是法律和道德义务的基础。按照平等要求,有能力的强者也必须做到克制、容忍。这样规定自制的社会 ...
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法庭对话提供了某些参考。他对司法审查的必要性和反民主性之间的协调方案是:只有当司法审查给规则加入了其所缺少的、本来没有的某些重要东西时,司法审查才是正当 调查、加深两大法系重要国家在思想和制度方面的比较研究,以规则的确定性而不是灵活性作为法治演进的依托才是稳妥的选择。相对于立法者而言,法官充当他的一个 ...
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,坚持形式主义在我国国情下具有特别重要的意义。法律形式主义倡导服从规则的统治,主张司法活动的消极性,代表了人类寻求法的确定性的努力,实值得吾人高度重视。 结语 ,在自治与管制两极中作出偏爱自治的抉择具有恒久的合理性,在私域中降低公权力的影响力、减少公权力的运作具有长期的必要性。在20世纪末,布坎南曾 ...
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判断违反法律规则会遭到制裁时,才关心或被迫接受法律规则。针对以往的法理学忽视甚至无视一个正常的社会,大多数人对法律持内在观点这一事实,哈特指出在任何特定时间, ,科学的范畴将以其内涵和外延的确定性标准促进认识的精确化和完善化,以其包容的想象空间和新思维、新视野推进认识的发展和深化,以其对事物本质和客观 ...
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的起草者从个人主义和自由主义原则出发,为了追求法律规范的确定性,特别注意避免在法典中涉及一些内涵不容易确定的问题。[16] 就具体人格权而言,第二次世界大战以前 角度看,多元模式其实并没有否认保护非典型的人格利益的必要性,只是诉诸其他的民法保护方法而已。在保护人格利益的态度问题上,两种模式不存在戏剧性 ...
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谟在谈到长期占有问题时,就认为时间上的确定性是难以最终保持的,“一切东西虽然都是在时间中产生的,可是时间所产生的一切东西确是没有一件是实在的;由此 方式。在一个政治社会,人们凭着一种共同的利益感觉,就能意识到合作的必要性,特别是遵循规则的必要性,因为这里有一个心理的预期问题,人们感到只要是遵循着共同的 ...
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的。与此相比,立法学、伦理学、政治学等,包括大多数文明社会的法律规则及道德规则,是以日常习惯为基础的,“一般说来,它们并不依赖理性思考。”[10]但奥斯丁相信, 具有的。与奥斯丁类似,在实证科学的必要性方面,哈特和奥斯丁的立场基本是一致的。哈特的经典文本《法律的概念》之所以在英语世界得到广泛阅读,主要 ...
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的机会主义行为,提高人类预期的确定性。 弗里德曼式的思路决不是唯一的,自20世纪60年代在美国诞生以来,以经济学原理分析法律相关制度的方式已经汇聚而成国际性 具有可转让性,并不排斥对全力进行适当限制的法律规则。如果财产标的或转让程序违法,财产的可转让性就受到一定程度的否定。比如黄金、文物、毒品及枪支等 ...
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的行政解释是盲目的。 因此,行政解释主体的繁杂,令我们无法把握法律规范的确定性,更加使得行政解释主体的权力无法受到规制,权力的旁骛必然面临权力被滥用的危险; 解释就是一无是处呢?就我国法学发展的现状而言,也不能全盘否定其存在的必要性,其也有存在的合理因素:一是法律本身及其语言的局限。立法者在立法时预见 ...
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