举第三个例子他们可能说明在任何法律制度中当其从事处理案件或者为当事人提供建议时法官和律师运用的是什么类型的推理。[19]换一句话说,法理学问题,当 诉讼法全面修改专题研究》,北京大学出版社2008年版;等等。 [98]参见张卫平:《民事诉讼基本模式:转换与选择之根据》,载《现代法学》1996年第6期; ...
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讨论的专家都同意,即在提起产品责任的侵权诉讼的同时,可以对产品本身损害的违约责任一并起诉,作为非必要的共同诉讼,当事人如果选择一并起诉,法院不应拒绝。对此 究竟是所有人、占有人还是管理人、饲养人 在动物致害责任中,草案在对责任人的表述中,使用的概念是管理人、饲养人。这个概念沿袭了《民法通则》的表述方法 ...
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和解这件事上,最终决定权在当事人手里,而法官只能发挥有限的作用。另一方面,作为一种司法权的行使方式,调解并非完美无缺。民事诉讼的目的不只是具体纠纷的 的优势是什么?或者换句话说:在事实真伪不明时,为什么必须适用证明责任裁判?尽管这对诉讼法学者而言几乎是不言自明的,但是在中国目前的司法环境中,显然还有 ...
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研究法律的解释技术与解释艺术是什么关系,为什么法律解释方法运用的精髓是智慧。僵化地理解规则与方法,使法律人显得迂腐。解释不单单是法律概念,甚至不是典型的 法。[14]听就是充分倾听双方当事人的意见,是审理案件的第一道工序,是法官审理民事案件的最重要环节。在许多情况下,案情是在听的过程中搞清楚的,矛盾 ...
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法律的规定。所以,民事诉讼的其它规定与特别程序一章是补充与被补充的关系。有学者认为,这样规定的目的是借助于一般民事诉讼中的某些程序,避免设立过多 。 [39]参见注[6],三月章文,第39页。 [40]参见唐力:《民事诉讼构造研究以当事人与法院作用分担为中心》,法律出版社2006年版,第167页。 [ ...
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导致诉讼请求不成立,被驳回的不是起诉而是诉讼请求。 我国民事诉讼理论比较强调于解释什么叫非正当当事人,而非正当当事人在我国学理上一般称之为不符合条件的当事人 可能会败诉,甚至可能会从诉讼记录中取消资格,但在此以前,他是诉讼当事人。纯粹程序上当事人的概念,只是意味着当事人在诉讼中的一种地位,此种地位表明 ...
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于是诉权否认说就产生了。诉权否认说主张以法律地位代替诉权的概念。这种学说认为:当事人对于国家司法机关并没有诉权存在,当事人之所以能够请求司法机关就其发生的实体 对被告来讲,是应诉答辩的权利;这些权利包括被告参加诉讼的权利,承认或者反驳原告提出的诉讼请求的权利,提起反诉的权利,等等。在民事诉讼中,除原告 ...
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作为则可以提起行政诉讼。因此,对于确认和形成判决的救济方式不必通过使之有执行力而进行,完全可以由当事人在民事诉讼和行政诉讼中进行选择。另一方面,从逻辑体系上来说,也 上的,而没有必要单列出一类其他效力。(见图2) (2) 三、什么是既判力 既判力的概念,许多学者都作了论述。1.判决之实质上确定力,亦称 ...
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把它当作是真的并等于它本身就是真的,把它当作是真的与它本身就是真的是两个不同的概念,不能将它们混为一谈。我们再退一步,即使假定这些推定或拟制 建立在案件事实真相没有得到查明的基础之上。在民事诉讼中出现这种情况,只能是由于提出诉讼请求的一方当事人不能证明自己的诉讼请求赖以成立的法律事实确实存在,这时案件 ...
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的老路。另外,如果民事诉讼中能够比较清楚地界定产权,自然也就要求有关部门承担民事侵权赔偿责任。可能的后果是有关部门可能无法承担这些财产责任,同时其 问题相互交织、相互关联。虽然从理论上将二者拆开,由当事人通过行政诉讼解决行政争议,再通过民事诉讼解决民事争议是可行的。但较好的解决途径恐怕应该选择行政附带 ...
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