责任的范畴。作为股东,其承担的依旧是有限责任。 股东有限责任本身并不造成股东和债权人利益的失衡,只是控股股东有可能利用股东有限责任规避某些法律规定。但这不是股东 有限责任是对滥用公司人格的股东的一种惩罚,但这种惩罚超越或脱离了具体的违法行为,不具有法律上的公平和正义。例如股东抽逃已投人的资本造成公司 ...
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对国家的法治起着反作用。⑵之后冯亚东教授谈到这个问题时说:我国的犯罪构成体系其实只是适用于一种对实害行为贴标签的流水化处理过程,根据形式要件的 社会危害性理论的论者认为社会危害性概念不具有专属性,即根据社会危害性概念并不能区分犯罪和其他违法行为,因而应当以刑法专有的概念替代之。 (二)规范性问题。批评 ...
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Co Ltd(1915)案中提出的区分违约金与罚金的指导原则①。 本案的判决显然为解释这个问题提供了一个更加灵活、但也更加难以预测的办法。有的学者如Treitel 早就 如此。 对此,我们认为,惩罚性赔偿的估定难度只是一个实际操作的困难,而非原则问题。只要某一项违法行为被确定为应受到民事罚,那么操作的 ...
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共同实施犯罪的,均依正犯论处。第26条和第27条则规定故意教唆他人故意实施违法行为的是教唆犯。对教唆犯的处罚与正犯相同。(1)对他人故意实施的违法行为故意 [7]比如张明楷教授针对冯军教授主张过失共同正犯的观点,认为其并不是对现行刑法的解释,只是一种立法建议。参见张明楷:《共同过失与共同犯罪》,载《 ...
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权名存实亡。提供法律帮助的律师或犯罪嫌疑人亲属等有条件提出控告,但却并不掌握侦查人员违法行为的信息,且没有受理其控告的机关和程序。在有些场合,侦查人员 过程中可能更容易发生程序违法行为。为防止检察机关侦查权的滥用,不断完善、加强检察机关自我约束机制和外部监督制约机制乃是必由之路。在这个过程中,既要靠 ...
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奇怪的。[13]这样看来,违法行为也是危害社会的行为,但违法行为不是犯罪作为犯罪是危害社会的行为这一全称判断的反证,并不一定就能否定犯罪是危害 规范所保护的利益或秩序。[25]显然,我国刑法理论或者犯罪概念中所讲的违法性只是相当于上述的形式违法性,而社会危害性概念则大体相当于上述实质的违法性。[26] ...
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君认为,法律规定,死刑要考虑主观恶性、社会后果等多种因素。其中,社会后果严重只是判定的一个方面。这一阐释是合理的,但社会效果仅仅涉及量刑问题,而不涉及 之间界限,对以往的部分一般违法行为实行犯罪化。例如,以往车辆较少,城市的外来人员少,盗窃窨井盖的行为所造成的法益侵害显得并不严重,所以一般没有当犯罪 ...
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观点进一步拓展。他指出,一旦人们将刑法中的构成要件看作典型违法行为的类型,那么,这些有助于解释违法根据的不法要素也就会同时被看作主观的构成要件要素。 ,主张形式犯罪论者日益增多。比如,有观点认为,某些情况下符合犯罪构成的行为并不一定具有犯罪的社会危害性。因此,我国刑法中诸如正当防卫和紧急避险等排除社会 ...
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不完全是一回事。秘密录音的范围比较宽,它包含不同的形式,窃听只是其中的一种。由于这个原因,必须对秘密录音做出细致的分类,以便把窃听从中分离出来,并 进行监视监听只能由机场内部的职能部门行使权力,其他任何人都无权这样做,否则就是违法行为,要受到禁止。由此可见,从事远距离的秘密监听活动至少应该符合两个基本 ...
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性的人们,认为刑法的目的是伦理的实现,认为对杀人、盗窃予以处罚,并不是为了保护个人,只是为了实现伦理而已。因此,伦理上的恶行,仅因为其是恶的,就能 来防止法益侵害和法益侵害的危险。在这个意义上,故意是违法行为不可欠缺的要素。[40]如山口厚教授所言,当今日本的行为无价值与结果无价值论,两种立场共同排斥 ...
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