万元,但未能提供其所受损失或被告获利的相关证据,因此,本院参照被告侵权的情节,酌情确定赔偿数额。综上,被告将原告“前列康”驰名商标注册为域名,该行为侵害了原告的 适用法律若干问题的解释》第四条、第五条四项、第六条、第八条之规定,判决如下:一、被告薛丽华于本判决发生法律效力后立即停止使用“前列康”域名, ...
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“老干妈”风味豆豉包装瓶贴外观设计专利证书及外观设计图、刘湘球头像及“老干妈”文字商标注册公告、广告宣传费用发票、广告播出证明、湖南华越食品公司“老干妈”宣传画册 认定或授予,而完全是经营者的一种市场成果,只要一种商品名称在市场上具有了区分相关商品的作用,就应认定具有了特有名称的意义。“老干妈”作为一 ...
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规定,是指在市场上具有一定知名度,为相关公众所知悉的商品。对知名商品的认定,该规定第四条规定:商品的名称、包装、装潢被他人擅自作相同或者近似 ,实际上是赋予了拥有人在同一通用名称下的商品名称的专用权;数字名称虽然不能作为注册商标用,但可以成为知名商品的特有名称获得法律保护。 #p#副标题#e# #p# ...
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应采用的原则问题。并且,本案中被告还诉讼中采用了合理使用的侵权抗辩,这一问题引发的相关思考无疑会丰富我们的商标司法保护实践。一审法院采取整体对比的方法对 厂家,毕竟在烟台这一地理区域范围内使用龙口粉丝名称的厂家很多,消费者基本不会仅基于龙口粉丝四个字而混淆商品的具体来源。故金华公司、龙口加工厂对龙的 ...
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材质、用途、生产部门等因素综合作出判断。计算机硬件与计算机软件都是与计算机运行密切相关的产品,在商品分类表中是同一大类。在计算机硬件和软件上分别使用相同 是擅自扩大注册商标使用范围为由否认自己侵权,理由不能成立。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(二)项规定:“擅自使用知名商品特有的名称、包装、 ...
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、用途、生产部门等因素综合作出判断。 计算机硬件与计算机软件都是与计算机运行密切相关的产品,在商品分类表中是同一大类。在计算机硬件和软件上分别使用相同 是擅自扩大注册商标使用范围为由否认自己侵权,理由不能成立。 《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(二)项规定:“擅自使用知名商品特有的名称、包装、 ...
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、用途、生产部门等因素综合作出判断。 计算机硬件与计算机软件都是与计算机运行密切相关的产品,在商品分类表中是同一大类。在计算机硬件和软件上分别使用相同 是擅自扩大注册商标使用范围为由否认自己侵权,理由不能成立。 《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(二)项规定:“擅自使用知名商品特有的名称、包装、 ...
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材质、用途、生产部门等因素综合作出判断。计算机硬件与计算机软件都是与计算机运行密切相关的产品,在商品分类表中是同一大类。在计算机硬件和软件上分别使用相同 是擅自扩大注册商标使用范围为由否认自己侵权,理由不能成立。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(二)项规定:“擅自使用知名商品特有的名称、包装、 ...
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材质、用途、生产部门等因素综合作出判断。计算机硬件与计算机软件都是与计算机运行密切相关的产品,在商品分类表中是同一大类。在计算机硬件和软件上分别使用相同 是擅自扩大注册商标使用范围为由否认自己侵权,理由不能成立。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(二)项规定:“擅自使用知名商品特有的名称、包装、 ...
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”或“华光企业”,该说明性文字只是对企业名称的善意和合理的使用,从未作为商标使用,也没有刻意强调该文字的显著性,不会使相关公众产生该产品来源于原告的误认。 百三十四条第一款(十)项以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条的规定,判决如下: 一、被告温州华光五金锁具有限公司立即停止在其宣传材料、质量 ...
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