或有理由知道正从事商标侵权的人继续供应产品,其行为构成辅助侵。[67]对于产品而言,实际或推定知道他人正从事商标侵权行为可能就足够了。商标法 心态到底是故意亦或是过失呢? 我们认为,总体而言,知识产权间接侵权责任是一种故意责任。 一般认为,知识产权间接侵权的辅助侵权要求行为人知晓(knowledge) ...
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的情形仅仅是因为被告在判决作出前已停止侵害行为且没有再次侵权的可能,基于原告已无诉讼利益从而否定原告的差止请求。[51]但是最近在著作权领域出现了在认定成立 。比如我国专利法第65条规定了损害赔偿算定的几种方式,其中赔偿数额依被侵权所受到的实际损失确定,就是以差额说为理论支撑的。其它知识产权法中的规定 ...
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未注册商标仅靠广告宣传而驰名,即使在中国境内没有使用,仍可能符合法律予以保护的条件;但某特有名称如果不使用在商品上,或者该商品在中国达不到知名 结果;还有人认为虽然不存在现实的市场混淆,但商标权人注册商标预留的使用空间受到侵占,还是构成商标侵权 。 笔者赞同上述最后一种观点,因为注册制度是我国商标制度 ...
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四种观点认为商标权是商标权所有人依法对其商标所享有的专有使用权。[4]上述几种观点虽然在表述上存在差异,但它们之间有一个共同点,即都将商标权与注册商标 指导意义。目前,司法机关对商标侵权的表述存在不规范现象。如在原告商标构成驰名商标并且被告构成侵权的情况下,人民法院在判决书中的说理部分和主文部分对被告 ...
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中的非法经营数额10万元以上降低到5万元以上。并且明确了关于假冒注册商标罪中规定的“情节严重”和“情节特别严重”的几种情形。第二条销售明知是假冒注册商标的 有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 王成律师解读:我国刑法第218条规定的销售侵权复制品罪,是指以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定 ...
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、可能性极大②、在很大程度上存在着侵权的可能性或者说原告有比较充分的证据证明被告可能存在侵权行为③,美国判例中则使用极有可能词语。可见,对可能性程度的理解 核对的,可以传唤单方或双方当事人进行询问,然后再及时作出裁定。而在随后关于商标侵权的司法解释中则取消了这一规定。 综观上述规定,其不同之处在于:1 ...
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目前的形势下,这种赔偿原则根本不可能制止知识产权领域恶意侵权行为和失信行为的发生与蔓延。2.有关知识产权侵权损害赔偿的法律规定过于原则,可操作性差。我国 及司法解释对知识产权侵权损害赔偿的计算标准规定不尽一致,造成矛盾冲突。我国商标法及最高法人民院的相关司法解释只规定了两种商标侵权的损失赔偿额计算方法 ...
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公开不是向社会公开,比如前面所讲的几种情况。社会公开的渠道包括将商业秘密公开发表、演讲、展览或者存放在公众可以直接获取的地方。比如一家公司就其开发的一 公司的员工,曾有过合作关系等都可以证明侵权人有获取商业秘密的条件或可能。这里权利人只需要证明被申请人有侵权的可能性即可,如果被申请人不能提供其所使用的 ...
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论文摘要:从一起商标侵权行政诉讼案件入手,根据对我国现有法律在商业(企业)名称权保护中的缺陷的分析引入字号权,探讨字号权与商标权冲突的成因,井提出一些建设性 权益的充分保护呢?常用解决企业名称权与商标权冲突的法律法规有以下几种: 1.《中华人民共和国商标法》(下称《商标法》)第9条第1款和第3l条关于 ...
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,处3年以下有期徒刑、拘役或科或并科3万元以下罚金。第三,增设贩卖商标侵权的商品罪。第62-2条规定,明知为前二条[1]商品而贩卖、意图贩卖而陈列 属于销售,哪些行为不属于销售,难以理解和把握,不便于适用法律。而台湾把销售的几种行为形态即贩卖、意图贩卖而陈列、输出或输入等一一列举出来,明确、具体,便于 ...
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