、正义等“应然”观念来解构、批判法律制度,从而使“法律应当是怎样的?”成为一种立论的根本与分析的基点。同样,规范法学与社会法学则以实证的态度 方法改称为法律技术,以区分二者。[15]在行政法学界也有将方法问题分为行政法学方法和行政法制方法的做法。[16] 当前,中国法学研究往往较多地把方法论看作是单一 ...
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的一种特殊“契约”的话,那么所订立的“契约”是否公平,其内容和实质是怎样的,这些均不是“契约”形式的自身所能够解决得了的问题。也就是说,“契约”形式自身尚 认为,“从表面上来看,将1979年刑法第10条规定的犯罪概念视为实质内容与法律形式的统一是正确的。……但考虑到1979年刑法第79条规定了类推制度 ...
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程度上总结、反映和固化人们辛苦积聚的立法经验,但此类做法归根结底还是人治的或行政的做法,而人治的和行政的做法的一个很大的特点,就是具有不确定性,由人治的 中国立法法是如何适应中国现时期社会历史环境的需求呢?它所呈现出来的面貌,所表现出来的精神品格、质量水准是怎样的呢?立法者是否尽量在最大限度内减弱历史 ...
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本位的特点做过论述。有必要进一步阐明的是,传统故意理论所采纳的分析模式究竟具有怎样的特性。 为便于分析,不妨将犯罪的客观构成要素分为三类:行为要素、情状 人接受。 第五,要素分析模式能为区别对待某些客观构成要素与其他客观构成要素的做法提供依据。 我国刑法规定,一些犯罪以数额较大或多次作为犯罪成立的客观 ...
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或相对的安定性呢?主要由证据所承载的案件信息究竟呈现出怎样的流向及流量?这样的状况又与纠纷的妥善解决是什么关系呢?有哪些因素或条件规定制约着中级 在许多诉讼法学者中间有一种影响比较大的观点,即前者才是“正确”的做法而后者则经常被称为改革的“误区”。这种观点看来主要是以一旦正式开庭就应一次性审结案件的英 ...
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大陆法系的刑法理论,作出了较为详细的分析,这种研究方法较之于一些学者片面得出逃逸行为不具有独立价值的做法,是正确的。同时作者得出逃逸行为并非侵犯某种法益的结论, ,被害人的生命与健康法益已经在基本犯中予以保护了,无论怎样的侵害早已在前面的罪刑单位中的反映出来,从客观上讲,不可能再提升不法,另外,从主观 ...
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以及罪行轻重、此罪彼罪与一罪数罪等方面难以作出确定判断的情况。 关于对疑罪的处理,惯常的做法是疑罪从无原则,现在看来,既然疑罪不仅包括罪与非罪之 直接影响犯罪的个数认定,所以称其为罪数判断的要素。[23]它所要解决的问题是如何依据一定的标准、结合具体的要素作出正确的推断。例如,对于行为这一要素,行为的 ...
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感知的害恶。 虽然暴力概念尚有待进一步讨论,但问题并不在于,暴力的概念在辞源式的词典中是怎样的。正如没有人会在第239条剥夺自由这一构成要件中,用所有 解放出来。立法者信任,联邦最高法院能够解决好这些问题。正确的做法是,联邦最高法院在面对就他们认为是当受刑罚处罚的行为,但是在法律中并无明确规定的,无法 ...
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元式处理存在问题,不是因为联邦宪法对各州的犯罪界定施加了最低程度的要求,而是因为各州无论采取怎样的犯罪定义,本身都是涉及定罪与惩罚究竟取决于哪些事实的实 的支持。鲍威尔大法官在其异议中强调应关注相关指示的上下文语境,认为正确的上下文足以消除陪审团错误解释的可能性。伦奎斯特、欧卡纳(O'connor)与 ...
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那么,这种观点基于怎样背景产生?为何能够长期以来存在于司法实践中?理清这些问题对于我们理解这个观点具有重要意义。 (一)拒不认罪,从重处罚的做法源于应对建国 证明,这种政治策略也是正确的,这种非常时期的非常之法具有政治上的正当性和合理性。同时,此种做法实际上构成了对被告人辩护权的限制,有违背审判中立、 ...
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