,在世界当代法律思想中,无罪推定现在被认为对保护被指控人的权利是必不可少的。 无罪推定有一个充满波折的历史。它开始于1789年的《人权和公民权利宣言 的故意,未经同意拿得并带走这件物体,剥夺了所有权人的所有权。这种方法可以把这个犯罪分解为以下要素: 1)剥夺占有; 2)拿得并带走; 3)剥夺了所有权人 ...
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没有实质区别。如民事上的侵权行为、债的不履行(违契不偿)等都可以定为犯罪行为,作为刑事案件处理。在证据制度上,以被告人的口供作为定罪的一项 轻民的法律传统在新中国成立后比较严重地影响着中国的社会和法律发展。直至现在普通老百姓常常以为杀人越货不得了,而对于什么是平等民事主体之间的法律关系,什么是诚实信用 ...
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侵犯是由于故意,还是由于可以原谅的错误,以及侵袭者有无责任能力,对于防卫者防御侵袭来说是没有区别的。”(注:转引自马克昌著:《犯罪通论》,武汉大学出版社 它在道德上与我们格格不入;相反,如果这个现象是病态的,我们就有科学的论据,证明我们的改良计划是正确的。”(注:迪尔凯姆:“社会研究方法论”,载谢立中 ...
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只有从监狱、看守所等脱逃的已决犯,才可能成为本罪的犯罪主体,所谓“作假证明包庇”也几乎不存在了。所以我们对“犯罪的人”只能在普通意义上解释,将其理解为包括犯罪 身份犯,无身份者不能构成事后强盗罪的共犯;也有判决认为,无身份者可以构成事后强盗罪的共犯。25如判决间的对立一样,学界也是观点不一。[32] ...
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的酷政为野蛮和狂热,为虚弱的暴君充当工具吗?难道一个不幸者的惨叫可以从不可逆转的时间中赎回已经完成的犯罪行为吗?刑罚的目的仅仅在于:阻止罪犯再重新侵害公民 大打折扣。 如果说刑罚的正当性在于一般预防,那么,仅凭刑罚的威慑是不足以使现在正站在法官面前等候判决的罪犯在此之前奉公守法的;如果说刑罚的正当性是 ...
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没有实质区别。如民事上的侵权行为、债的不履行(违契不偿)等都可以定为犯罪行为,作为刑事案件处理。在证据制度上,以被告人的口供作为定罪的一项 轻民的法律传统在新中国成立后比较严重地影响着中国的社会和法律发展。直至现在普通老百姓常常以为杀人越货不得了,而对于什么是平等民事主体之间的法律关系,什么是诚实信用 ...
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,古人将疑案诉诸于神明,希望从神明那里得到指示。如12世纪英格兰规定:唯有当未证明的事实无法以其他方式探知时,方可采用热铁神判。[1]在1215年第四次 而非疑罪从轻。此外,还有的学者认为罪疑从无就是无罪推定,难免轻纵犯罪,因此,罪疑应认定有罪,同时可以从轻、减轻或者免予刑事处罚。[13]当肯定无据, ...
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的科学概括,亦是区别罪与非罪的原则界限和基本依据。从上述犯罪的定义我们可以看出犯罪本质的、最具有决定意义的特征是其社会危害性,也就是说某一行为是否是 规定和案情事实的内容进行评价的辨证推理,因而出现机械套用刑法条文的现象,具体表现在:(t)只看到局部,未看到整体。对案情进行定性时,只将案情中的部分行为 ...
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以上论者是存在不同认识的。张文教授等认为现在是犯罪标签到处乱贴,因此可以说法网是过严的,所以要缩小犯罪圈。按照这样的认识前提,我国当下的刑法结构(即 的目的是缩小打击面,诚有可取,但查证作为主观因素的目的则徒增公诉机关的证明难度从而导致作恶者逃脱法网概率上升的局面。[ 3 ]对于这两方面的行为,都存在 ...
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科学概括,亦是区别罪与非罪的原则界限和基 本依据。从上述犯罪的定义我们可以看出犯罪本质的、最具有决定意义的特征是其社会危害性,也就是说某一行为是否 规定和案情事实的内容进行 评价的辨证推理,因而出现机械套用刑法条文的现象,具体表现在:(t)只看到局部,未看到整体。对案情进行定性时,只将案情中的部分行为 ...
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