首相谢罪。[32]这些情况都说明,在法治社会,公共利益并不是什么凌驾于合法个人利益之上的东西。 其表现之三是认为,只要是为了公共利益的需要,政府 条规定:国家为了公共利益的需要,县级以上人民政府根据法律规定的权限和程序,可以征收自然人、法人的动产或者不动产。[33]这个写法一下子就显露出问题:国家为了 ...
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的源头分别是《圣经》诠释学与法律诠释学。如此看来,解释方法的发展是与两个东西直接关联的:一是经典,另一是法典及其应用。不惟西方如此,这一原理同样适合 误、羊驱等30多个法律术语进行了语词定义,直接指明了这些语词的准确含义是什么。可以想见,这些语词在当时的秦律里要么是一些难懂的法律术语,一般人对这些概念 ...
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,提出一个全方位的、系统性的、开放性的现代法律观念体系图谱。 现代法律观念体系到底有些什么东西呢?这几年我一直在思考这个问题。我自己有一个基本的概括,这个 ,在法庭里面,我们的法官经常打断被告人的陈述,随意打断他的代理人的辩护,可以随意喝斥他,但是对公诉人很少出现这样一个现象。他是作为一个法学语言学来 ...
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要利用电子网络、计算机网络和其他电子技术建立专利电子市场。专利信息是技术信息,可以通过普通的信息网络广泛地传播。因特网使人们能轻松地发布包含有相关技术专利权或 。正如人们常说的专利信息是技术金矿一样,如果需要使用专利的人们有一幅什么东西在哪个地方的示意图,自然会大有帮助。在美国,这就是专利示意图。专利 ...
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用枪射击、用盐酸泼,放狼狗咬,这些现象虽然在外观上不同,但都可以在借助某种东西可以使强盗行为更容易得逞而且具有更大的危险性、可能造成被不携带武器更大 的上下位阶关系,单纯从概念到概念的思考方式就会得出作为就是有所动作,不作为就是什么也不做的静止的错误结论。 第三,类型思维是面向生活现实开放的弹性思维, ...
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刑法理论与司法实践脱节的一个根本原因,是中国刑法理论发展的重大障碍。如果这些东西可以代替规范的论证,那么我们刑法学者就应当推出这一讲坛,而让位于哲学家、 ,应当说这种专业槽尚未建成,大学课堂里所用的刑法学教科书与10年前没有什么根本不同,而这种来源于苏联的刑法学体系本身就是政治运动的副产品;一些刑法学 ...
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交通事故被害人的遗属的要求,死刑等的量刑理由中也总是提到被害人的感受[8]。可以说,2008年导入的被害人参加制度与裁判员制度相辅相成,也是试图直截了当地实现被害人 了国家的任务范畴,难以借此将刑事规制予以正当化。通常情况下,什么东西有利于本人,只有本人才能做出最好的判断。认为与本人相比,国家才是更好 ...
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,首先应当谨慎地思考这样一个问题:人格权的立法模式的选择的意义何在?各方争议的实质是什么?是价值方面的还是技术方面的? 我个人认为:关于人格权立法模式的选择与对人格权本质 的对象。星野英一教授在《私法中的人》那篇文章中转引登厄鲁斯的那句名言:属于我们的东西可以分为两种,一种是本来就属于我们的东西,另一 ...
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条件的东西即可以成为物权的客体。而一旦涉及到具体的交易和在现实生活中,哪些东西可以作为一个物来看待,则可能主要取决于权利人的意志,在这种情况下,毋须干涉, 基本原则。作者这里试图廓清一些模糊认为,提出一个新的公示和公信原则。 1.什么是物权的公示公信原则 公示即权利人通过某种手段向特定或不特定人公开、 ...
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用枪射击、用盐酸泼,放狼狗咬,这些现象虽然在外观上不同,但都可以在借助某种东西可以使强盗行为更容易得逞而且具有更大的危险性、可能造成被不携带武器更大 的上下位阶关系,单纯从概念到概念的思考方式就会得出作为就是有所动作,不作为就是什么也不做的静止的错误结论。 第三,类型思维是面向生活现实开放的弹性思维, ...
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