,二十世纪大陆法系在原则论题领域影响较大的学者主要是民法学者(例如:Heck, Esser, Canaris, Larenz等),可是他们的观察视野也明显地偏向于法学方法论 兼容。例如我国学者张文显教认为原则的特点是不预先设定任何确定而具体的事实状态,也没有规定具体的权利、义务和责任。因此,与规则相比 ...
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法官的反对意见一针见血地指出:多数派并未使用实体正当程序这一可怕的字眼,他们可能意识到该原则的名声并不光彩,但是他们的论述就是这个意思。 阿利托大法官的反对 职权和职责来解释和适用宪法。因而,如果宪法包含的条款保障与同性人士结婚的权利,实现这一权利就是我们的责任。但是,宪法并没有提及同性婚姻这一问题。 ...
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情理之中。休谟曾提醒我们:理性是激情的奴隶。激愤之下,保有少许理性与冷静对于立法者及每一个公民来说是难能可贵的。实质上,在决定就这么办时,我们对与此相关的 清华等:《金融机构真的太大而不能倒吗?》,载《理论月刊》2011 年第 6 期。 [17][美]R. H. 科斯等:《财产权利与制度变迁》,刘守英 ...
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的法律,而法律对不同人群规定了不同的权利和义务,即便宪法也无法将他们统一起来并变成铁板一块的人民。 因此,我们平时所说的人民、公民或民族,其实只是一种 目的在于保护集体经济的权利不受侵犯,但条文的措辞听上去更像是表达了一种国家政策,甚至集体经济获得国家鼓励、指导和帮助的积极权利。如果这么理解的话,这种 ...
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而不是向上级负责,普通民众不仅享有将各种权力者请上台的权利,而且也必须享有将那些不对他们负责的官员拉下马的权利;二是司法民主,在强化司法人员的职业素质 不把法律当做一门学识,或者禁止法官解释法律是根本不可能的,贝卡利亚这些见解就难道没有意义了吗? [28]正是由于这个原因,托克维尔才认为:一个国王经常 ...
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、张文显和郑成良等为代表而提出的权利本位论,而主要是指与他们的论说相勾连的、实际上主导中国法律实践的一种理论模式。由于中国社会科学学术传统的 深入的、可作为理论性学术分析对象的权利研究作品也付之阙如,有的只是常识性推介、对策性研究等等我这么说,丝毫不意味着我否认此种研究本身的价值。但是,如果大家的经验 ...
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诉讼中的侵权,国家赔偿法要修改,要加强对错捕错判、超期羁押的被害人的补偿力度,同时,被害人的权利保障要跟上去。这些方面都正在研究。国家赔偿法已经纳入今年的 不是必然要舍弃实体公正保证程序公正。我认为,不能这么简单的说,特别是对当事人来讲。当事人打官司,想的是结果,就像打球,观众看热闹,运动员关心的是 ...
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、一般的确认,而自然人、法人和其他组织从事经济活动的权利能力和行为能力是由法律特别确认的,必须通过一定的程序获得,如登记、许可。 市场准入制度最早是因 多元化,如果自然垄断进行大范围的多样化,规模经济优势也就不那么明显了,垄断的意义也不大了。 同时,消费者消费的不仅仅是产品,当今他们更注重在产品的购买 ...
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残酷的法律。安东尼和同盟屋大维、雷必达共同发布了他们想要的公敌名单,被宣告为公敌的人不再受到法律的任何保护,窝藏或者隐瞒他们的人与他们同罪,杀死 的判决推理似乎与拉德布鲁赫公式是一致的。 这篇短短两页的报道对案情就说了这么几句,仔细读读结论,地区上诉法院的判决是不是有些自相矛盾?如果据以判决受害人死刑 ...
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、力量、智力如何强势的临阵脱逃者,他们的信息都变得无足轻重,于是不怕死者取得的胜利就再次陷入一种不确定这一仗真的打得真那么精彩吗?在只以一种 性的权利;②延续我们自由地影响这个感性世界的权利。{47} 原始法权面临的最大挑战来自有限理性自由者彼此之间,即有限理性的自由存在者在实践中难以把握彼此有的疆界 ...
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