的巨大实践,抽象出其重要的结果之一是导致裁判科学化这种观察结论的得出,可以说,并非基于什么学术目的预定和设想,而主要是对这场震撼人心的实践进行考察的必然结果 科学,由于并非十分科学,才造成了中国的裁判在现实中出现了许多的不能容忍的尴尬。试想,当司法腐败被渲染成“最大的腐败”的时候,立身于司法中的人们 ...
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的可能性,并认为错误可以造成严重的不公正,比如对无辜者定罪,甚至不顾程序性权利作出判决。正当程序模式并没有给英国刑事司法制度的日常运作增添点什么,尤其是制度中那 或命令重审,这样就将寻找否决申请理由的责任加诸于法官身上了。但是,上述观点只有在过分干涉司法独立和判决结果的时候才会注意到。就其设立意图而言 ...
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在诉讼实务中的感觉,恐怕每办二十个案件才会有一件出现法院依职权的调查取证。关于法院大致在什么时候实现的从依职权取证为主到当事人举证为主这一转换 给当事人提供程序保障的意义甚至可以超过案件信息的获取,即使在书证占有绝对优势的中级法院一审程序中,仍需要完善提交证人证言之前的证据申请制度,原则上只是在对方 ...
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对审委会的决定有着决定性的影响,通常会决定再审;其次,最高人民法院及上级人民法院通过什么途径来获取下级法院错误裁判的信息无明确规定。实践中常常是通过一些“非正常”渠道 其错误。对此,笔者认为,我国民事再审程序的审理范围可以从以下三个方面加以完善:第一,可以申请再审的对象必须符合以下两个条件:1、必须是 ...
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问题的提出前身为延安鲁迅艺院的沈阳鲁迅美术学院在2000年5月向国家商标局申请注册校名商标,对“鲁迅美术艺术学院”、“鲁迅艺术文学院”、“鲁艺”和“鲁迅美术学院”4个校名 可诉性是成文法的脉搏,当某一类型的诉讼在实践中频繁出现的时候,我们才可以说“纸面上的法”会被置换为“运行中的法”,同样,只有人们就 ...
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终局,并且仲裁庭制作的调解书或裁决书具有强制执行力,一方当事人不履行时对方当事人可申请有关法院强制执行。但被申请人提出证据证明裁决存在《民事诉讼法》第217条第2 诉讼观本身不过是一种虚构或神话;其次,这种观点容易导致为了查明真相什么手段都可以允许的结论;再者,这种诉讼观过分强调了法官的权威作用,而把 ...
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认为判决什么时候确定(生效)合适,国家法律就规定判决什么时候确定(生效)。(三)形成力只有形成判决才有形成力。判决的形成力,又称判决的创设力,在 内容可通过强制执行实现的效力。给付判决所确定的义务,如果义务人不自动履行,权利人可申请法院强制其履行义务。执行力一般发生在判决确定之时,但也有例外,比如,在 ...
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李四从判决生效时就已经得到了所有权,李四才是“真正的”“所有权人”。判决一经生效,李四就可以拿着判决书到登记机构办理“登记”手续。特别要说明的 反过来,物权请求权也有一个限制,这就是行使物权请求权一定要有“物权”存在。“物权”什么时候存在?“标的物”存在,“物权”就存在。标的物一旦“毁损、灭失”,例如 ...
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鉴定人。没有将平时职务与诉讼身份加以区别。所以有些人在主张鉴定管理机构社会化的时候,也要求取消侦查机关的刑事技术部门。这既是不现实的,也是不必要的 很弱。只是规定侦查机关应当将用做证据的鉴定结论告知当事人,他们如果有意见,可以申请补充鉴定或者重新鉴定,是否同意补充鉴定或重新鉴定,仍然由侦查机关决定。这 ...
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。但是法官目前很难仅仅依据宪法来判案,还要同时找一个具体的法律规范一起使用才可以。如果没有具体的法律规范,那就只好类推使用一个最相近的具体法律规范 来的,我们人人都说宪法很重要,那么,为什么这么重要的法律却在实施的时候这么轻描淡写、漫不经心,显得可有可无,态度暧昧,甚至有意中止它的效力?这是否意味着 ...
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