英国学者特文宁(Twining)的话来说,就是最近的一些发展已经大大强化了证据凭借自身成为一个跨学科领域的情形。[1]本文的目的在于就证据科学的本体论和 这使得这种法律材料与许多涉及推理的探究活动分化开来。历史学家与法律工作者虽然都关注过去的特定事件,但是二者存在诸多区别:例如裁判者做出稳定判决的职责 ...
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违宪。[83]这一菜园分配方案的初始目的在于为了在社会危机时期提供食物来源,而现在事实上已成为供娱乐用地,而这一社会功能在法院看来是已远离其原初目的。 形态,联邦宪法法院实际上已经做出了这种区分。劳资协定案与小块菜园土地案都显示,宪法法院区分了财产权的不同种类,对各类资源形成了一个序列。用以评价财产权 ...
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一本小说,依约定每人写一章,玛丽被分配到负责写最后一章,当前面各章都已经完成之后而交给玛丽时,玛丽便会极为小心地阅读、分析前面各章的情节, 贯性解释理论是因为它的理论性和价值灌输性。来自先例的论证通过将现在的问题与过去的问题作模拟,避免宪法成为一个虚拟的世界(如果它过多地依赖制宪者如何处理问题的话), ...
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所组成的政府是可以无所不能的,而这无所不能的政府是有能力左右社会发展的过去、现在和未来,[15]需要干预论正是认识到政府理性有限性、政府失灵的普遍性,特意 市场主体的权利受到侵蚀,无法保障。以如此之观念去看待所有的经济法理论都将只有一个结果即政府的无限制过度干预。但经济法毕竟不是经济行政法、如前所述, ...
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地委诸于法官的自由裁量,现在则认识到量刑应当是一个有法律约束力的决定,是罪刑法定原则和平等原则发挥作用的重要领域。科学在过去的数十年中越来越致力于量刑 问题,因为上文的分析已经较为充分地揭示了我国现有的量刑制度在实体和程序方面均存在不足,采取实体与程序并行的方式,可以各自发挥其作用,又可相互补充、相互 ...
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观点。埃利希认为:拥有专业素养的法学家一般都不会怀疑过去相当大的一部分法律并非由国家而制定,直至今天,法律在一个较大范围内仍有其他多重渊源。{11} 一般性行为模式融合起来,渐进地迈向普遍主义。可问题是,就算要汲取普通法系的司法智慧,扩大自由裁量权的阶段是否真的已经来临。 在形式正义和实体正义的争斗中 ...
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最高法院在United States v. OMeara一案中确切地指出了这种关系机制--现在很多重要的量刑裁决都不是由法官做出,而是由缓刑官做出,操劳过度的地区法官 25年以来,在实体的量刑法律方面的变化已经成为美国法律在过去一个世纪中最大的改革,这些变化比20世纪60、70年代的刑事诉讼程序改革, ...
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。这是中华民族学术自觉意识骤变的福相。就部门法学哲理化而论,我们已经可以听到民事法治(rule of civil law/civil rule of law;民事领域的法治状态) 任何一种命题会比添加法治更加诱人和更富争议,不论是哪种法治。现在又多了一个和谐定语,哪种法治都要与和谐挂钩,而和谐本身又是 ...
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10日公安机关即将该证人拘留,关进了看守所。在现在仍被关押在看守所。 显然,由公安机关认定投案自首的证人劳次,是一个处于被绑架状态的证人,具有被以刑事追诉 不能排除其他人作案的可能性。首先,即使是深夜,是睡觉的时候,也不见得每个人都已经去睡觉;其次,当时前进路发生打架事件后,先前与裴金德在一起活动的人 ...
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通过告知制度实现。那些不存在肯定保证制度的德国、法国保险法系国家的立法经验与实践都已经证明了此种做法的可行性。(2)一旦允许当事人规定肯定保证,则很难防止 )概念的界定则与前述著作不同,其认为肯定保证与特约保证的保证事项均包含过去、现在、将来的事项,而区分只在于肯定保证是保证某一事项是否真实,特约保证 ...
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