没有民法理论模式,而在于传统理论与现实的巨大反差使我们无所适从:一方面是以私法自治、所有权绝对、过失责任原则为基础的“自己责任理论体系”,另一方面是对私权干预、 根基,即使在现代法上也未被根本动摇。但是,对土地所有权的公法规制,及对某些生活物资的统制,使所有权具有社会性。即所谓所有权附有义务,禁止权利 ...
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模式下的比较 案例一:1996年6月,张某将自己的房屋以2万元的价格转让给肖某。肖某取得张某的房产证后,并没有办理过户登记手续。肖某在使用 《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法律法规,对房屋所有权、土地使用权等不动产物权的变动作了相应的规定。这些规定可以理解为《民法通则》第72条所谓的“法律另 ...
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、赔偿标准要提高,这样的话。我们怎样才能处理好保障受害人的权利和国家财政之间的矛盾,国家赔偿的经费应当如何保障呢?我的第二个问题是,我国现行的国家 赔偿的,就要求挪用自己的财政经费进行赔偿,实践中有财政机关用罚没款,包括违法乱纪所得来赔,现象十分严重,我称之为“体外循环”。我觉得可以由不要由各个机关来 ...
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有自己的家庭生活,有自己的社交圈。总之,有各种各样的欲望。而这些社会关系的维系,各种欲望的满足,是少不了以物质作为基础的。看看我们周围的现实,代表最广大人民 正确的利益观,把自己的物质需求,建立在客观条件之上,才能正确地处理好私利与公权的关系。做到了“知足者常乐”,或者等而下子,起码可以是“君子爱财, ...
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罪名适用的不是某一种危险方法,而是很多种危险方法的集合。我们可以说私自架设电网防盗行为在客观上危害了公共安全,但是法律事先没有做出此类规定,有权对 司法解释以前,不能要求每一个人事先做出在自己的家里或者自己的土地上架设电网防盗是一种“以其他危险方法危害公共安全”的行为这样一种正确法律解释。如果对行为人 ...
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我国国际法学界以及刑法规定本身内在逻辑相悖,或者不甚清楚的地方,笔者愿谈一些自己的看法,望能得到学界同仁的指正。一如何理解《刑法》第6条第一款中的 的刑事责任问题只能通过“外交途径”解决。弄清了“适用”一词的含义后,我们可以看到:就我国刑法在我国领域内对人的效力而言,或者说就我国刑法对我国领域内所有的 ...
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法律,征税,分配资金,人事任命,管理公共事务。这些决策由人民制定,政府不能更改。”如果政府可以自由地界定自己的权威,那么它们就不会有积极性来制约权威的运作, 对奴隶制的肯定和曾经拒绝写进《人权法案》,就是一个显著的缺陷。同时,我们也不能完全把美国宪制的产生都归功于麦迪逊和汉密尔顿这些“建国之父”们的 ...
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的内容时,我们说的是所有权中包括了使用、收益等权能,而不是说所有权中包括了使用权、用益权等权利。如果某所有权人被妨碍使用自己的土地,是他 成员面对“不得侵犯他人所有权”这一规范,根据直观的理解就可以知道这种权利的边界在哪里,因此可以明确地预见自己的行为在法律上的后果,不太容易“误踩雷区”。[30] ...
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的关系(intertextuality),因而在文本的背后存在着一种不以作者意志为转移的“客观性结构”。读者可以根据自己的主观价值判断来解释文本,也就是说,读者与文本之间 的刘克庄判文,我们可以归纳出当时法庭中的沟通活动具有如下所列的一些要素:(1)法官虽然可以行使审判指挥权,但是在决定过程中并没有 ...
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《行政诉讼法》本身并没有对这一概念予以明确的界定。行政法学界一般将其诠释为,除行政机关以外的另一类可以以自己的名义独立行使行政职能并独立承担由此产生之 对于一个作为法律适用者更甚于作为一个立法者的法官而言,对于一个在形式规则主义更甚于实质规则主义的土地上生活的法官而言,对于一个在行政居官方文化之重要 ...
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