同于休谟,5但在方法论上却深深地打上了休谟的烙印。6休谟这一区分事实与价值、是与应当的观点,为康德所接受,并且将事实科学的方法归结为建构 它们的动作凭借的乃是地方性知识(local knowledge)。参见[美]吉尔兹:《地方性知识:事实与法律的比较透视》,邓正来译,载梁治平主编:《法律的文化解释》 ...
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叫做政治秩序的东西吗![29]政治秩序是一种有规则、上轨道的政治,关于公权力来源、分配、转移与运作的比较成熟的程序之治,甚至是一定程度上为公民所同意和认可,也 中国之只见繁华,不见精神,其因其果,若表若里,自有缘由,另当别论,在此可以说的是,当今西洋若此,至少表明一种政体纯熟至极,熟透了,熟烂了,必将 ...
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成员就称它为国家;当它是主动时,就称它为主权者;而以之和它的同类相比较时,则称它为政权。[3]24-26由此,基于人性而本于人的生存 ;如果所有这些利益彼此并不具有某些一致之点的话,那么就没有任何社会可以存在了。因此,治理社会就应当完全根据这种共同的利益。[3]35一句话,正是基于人性和共同的利益,人 ...
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使用面积份额来分配责任份额的方式,可以比照建筑物的产权登记面积具体计算,计算依据明确权威,易于裁判。 第二种观点认为,应当按照各责任人的人数平均分配责任份额。理 平均地分配责任份额。 三、对《侵权责任法》第85条和第87条适用的比较分析 《侵权责任法》第85条规定,建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物 ...
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但他也意识到了中国传统儒家文化对于民主宪政的影响。由此,他试图从儒家政治哲学出发,通过对儒家政治哲学与西方古典政治哲学的比较解读,开出一条新儒家政治哲学的新 态度,与其说是一种道德,毋宁说是一种义务的话,更能给人们一些提示,即宽容应当成为一种政治义务,而不是一种世俗美德。 宽容要成为一种政治义务,成为 ...
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实际很少考虑这一情节。理由不外乎为:其一,酌定从轻情节,不是法律规定应当或可以从轻处罚的情节,不从轻不违法;其二,故意杀人等犯罪一向是打击重点,对被告人酌情 由义愤引起的,因此,和故意杀人相对比,主观方面的罪责是比较轻的,应属于具有较轻情节的故意杀人罪,应当在三年以上十年以下有期徒刑这一法定刑的幅度内 ...
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是损害的决定性原因,从而使受害人的过失与损害之间的因果关系发生中断。或者从过错的比较上看,侵权人故意的道德可责性如此之大,以至于应承担全部损害赔偿。[20] 》第9条规定:雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿。这种将追偿权限于重大过错侵权 ...
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。[vii]实践中,公司股权类案件未能有效执行的情况比较多,严重损害了权利人的合法权益。究其原因,可以从执行依据的实质要件寻找答案。 第一,执行内容的 裁判的顺利执行作超前考虑。比如《公司法》仅规定股东的权利与义务,而不会具体规定确认股东资格案件应当如何审理,更不用说会考虑该类案件裁判后 如何执行的 ...
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承担相应的排除妨害或损害赔偿等民事责任的依据的理论。同时, 忍受限度的判断离不开各种利益的比较衡量。台湾学者曾隆兴认为应综合以下情形加以判断:(1) 》规定的五种合同无效情形,企业或者个人可以与有利害关系的相对方签订相应的环境保护合同,约定排污的有关限制以及对受害人的补偿 或赔偿等问题,明确合同双方的 ...
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的。因为调解程序不像在法院的诉讼程序一样,一方当事人没有律师法院还可以为其指定律师为其提供援助。因此,这个时候法院应当要求双方当事人达成一致,要么都有 调解的目的只是讨一个说法。在社区或乡村的邻里纠纷中这种情况比较普遍。他们不需要法院出具有强制执行力的调解书。也有部分调解协议需要得到行政机关或权威部门 ...
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