与极不完善的形式)。儒家的“礼”看似陈旧迂腐、繁琐不堪,但实际上能被合适地定性为一部统治社会的“宪法”;[4] 它们体现了被当时社会普遍接受的价值和 特色的宪政传统,“法治国家”也就只不过是一厢情愿的奢望或空想而已。 一、宪法是什么? 在论证“礼”是宪政的一种形式之前,首先必须澄清宪政与宪法的含义。 ...
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将应报欲求作为目的的对象加以理性审查。其次,需要解决一般预防是否合理以及以什么为手段的问题。按照前期古典学派的逻辑,一般预防是以应报为手段的,也就是说 。量刑过程的第一级是查清法定的刑罚幅度,尤其是刑罚的上限与下限,尽管有的时候要结合分则与总则的规定才能查清;量刑过程的第二级是根据罪过的程度,在法定 ...
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将汽车据为己有的意思,难以认定其构成侵占罪。又由于乙在将汽车交付给甲的时候并没有转移所有权,其行为按照Backmann的见解不构成诈骗罪意义上的财产 ,如果认为只要介入了计算机程序的影响就应当否定被害人自己直接造成了损失则并不合适。因为即便被害人是通过网络银行、ATM机或其他服务终端直接在银行系统中 ...
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造成被移植社会的特定文化之消解。这对于被移植的社会土壤来说,无疑是一种不合适的改良。例如,台湾法益论者陈志龙教授也认为,至于刑法第312条侮辱与 第2期。 [23]具体可参见笔者著的《法益还是规范:见危不助究竟侵害了什么?以德国刑法典323条c为基点》,载《安徽师范大学学报》(人文社会科学版)2012 ...
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,如果法院认为实施了不法行为的原告可以主张合同请求权,通过不法行为获利,肯定是不合适的。但法院似乎又没有贯彻这一立场的必要措施。相反,依据同样的规则,若 一领域的司法实践,但在适用过程中还是给法院造成了很大的困扰,陷入裁判因素难于确定的困境,甚至有学者认为在很多时候它都很难自圆其说。{28}因而在审判 ...
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多的国家国际私法的一项基本原则。 当法律文明的发展日趋稳定并呈现出健康发展的时候,如今更多的冲突法学者正在以更加理性的目光来看待最密切联系原则的发展 所给予法官过大的自由裁量权加以必要的限制,使法官自由裁量权在其规定的合适的范围内行使。[46] 面对中国这一古老的具有大陆法系传统的成文法国家,为防止 ...
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一个较为明智的看法,而较少带有个人偏见,因此,群体决策是消解意见分歧的合适制度设计。 我国法院系统的官僚性特征更加明显:一是上下级法官之间的关系。上级 诘问的方式论证理解的客观性问题,他首先反问道:当我们在做决策的时候,我们正在做什么?这个问题的答案是一种知(knowing)的理论,[28]而这种知 ...
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。[14]在我看来,将有介入因素的案件一律简单处理为因果关系中断,很多时候都不太妥当。 4.利用责任要素弥补条件说缺陷存在方法论上的偏差 当然,因为 在相当性说中,虽然将实行行为是否存在作为不言自明的真理性结论看待,但是,根据什么规则来确定存在作为因果关系起点的实行行为则语焉不详,所以,只能在讨论着手 ...
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有所助益。 1. 调查目的相同 少年司法的双向性原则决定在处理未成年犯罪案件的时候既要保护少年又要保护社会,因此少年司法不仅仅是为了打击犯罪,更重要 预防和减少未成年人再次犯罪。 4.撰写社会调查报告应当注意的问题 社会调查报告以什么形式出现,在现实中没有定论。有的社会调查报告以表格形式存在,表格通常 ...
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管截然不同,他们是坚定的股东利益捍卫者。然而抛开公司法上的信托义务,我们无法找到合适的理由相信董事一定会那么做,因为董事同样也会受到个人偏好的影响,在自身 业绩有机地联系起来。在制定薪酬计划的时候,没有找到薪酬与业绩的连接点[16]。 无论任何,现在的问题都指向了用什么标准可以衡量高管价值与公司业绩的 ...
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