问题。经济体制改革以来,国家为规范市场竞争秩序,于1993年制定颁布了《反不正当竞争法》。该法在实践中取得了积极的社会作用。但是,遗憾的是, 经济生活。 [8]也正因为如此,学术界将产业政策和竞争政策与产业政策法和竞争法相提并论。 [9] 在学术界,就我国应采用何种竞争立法模式,存在着采用统一立法模式 ...
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、因过失或意外获得商业秘密。“过失获取商业秘密应该构成侵权。”[7]在我国的反不正当竞争法里虽然没有明确规定过失获得他人的商业秘密构成侵权的情况,但是我们可以 ,对加害人过于苛刻容易侵犯法人的利益;适用过错责任原则对受害人过严,不利于受害人利益保护。同时有些情况还应适用公平责任原则。在法人证明自己没有 ...
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作品种类中。所以,我国著作权法没有将影视作品名称列为作品的种类之中并不足以构成其不受我国著作权法保护的充分理由,相反我国著作权法第三条的开放性规定为符合作品构成 相混淆,使购卖者误认为是该知名商品。因此,在我国影视作品名称要受到反不正当竞争法的保护必须符合以下条件: (一)该影视作品名称为知名商品;( ...
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曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查。提出异议的,人民法院依照《商标法》第14条的规定 受商品相同或者类似的制约。其间的差别,也反映了《商标法》和《反不正当竞争法》虽然殊途同归,都有促进公平竞争、维护市场经济秩序的功能,但毕竟两者 ...
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现有的法律资源,对其进一步修改和完善,发挥现行法律的作用。从完善《反不正当竞争法》方面看,应准确界定商业贿赂的内涵及范围,在总结经济生活中常见 是一种可以称之为行贿主体视角的界定技术,那么这种技术或者手段效果如何呢?从各地反商业贿赂执法的情况看,由于法律定义选取了行贿者视角,导致商业贿赂案件查处必定以 ...
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。[4]但鉴于商品化权与知识产权之间仍旧存在较明显的差异,学者中应和者不多。 坚持人格权属性立场的学者则认为,商业化利用并未颠覆人格权的权利属性,主张 、商事行为之间都有较为紧密的联系,不少学者认为,可以借助知识产权法、反不正当竞争法和商法的相关规范实现对人格权商业化利用的调整。 1、知识产权法的调整 ...
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。本人认为,具体的形象因素是形象得以商品化即形象权实现的载体,但不是形象权客体本身。可以说,形象权的客体是各种具体形象确认因素所 称为rights in characters,即是所谓角色权。美国法对此实行著作权法、商标法、反不正当竞争法的交叉保护。[43]英国法没有形象权的专门制度,仅是通过著作权法 ...
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形成完全独立的理论体系。随着传统的知识产权著作权、专利权、商标权规范及反不正当竞争法规范的建立,产权便嬗变为物权与知识产权的上位概念并形成全新 称法律上的默示合同(Thecontractimpliedinlaw)的理论。这种法律上的默示合同不同于事实上的默示合同,它无需借助证明默示同意的事实以推定合同 ...
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人员不足。无论是商务部还是国家发改委和国家工商总局,具体负责反垄断执法的反垄断局、价格监督检查司和反垄断与反不正当竞争执法局的人员编制都不多 从事长期的法律程序,由竞争和消费者委员会代表小企业针对重大的、有广泛影响的竞争法违法行为发动诉讼程序会处于更加有利的位置。[51]然而,《民事诉讼法》并没有规定 ...
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发布实施了《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》,在行政执法方面,对反不正当竞争法保护商业秘密做出进一步解释。 3.1997年修改后的《刑法》在知识产权 其权属都没有明确,其保护显然无力。 2.承担民事责任和刑事责任的行为主体不一致。构成商业秘密民事侵权行为主体范围与承担刑事责任的主体范围相比差别很大 ...
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