与制裁又相辅相成。这是由于受害人只有获得赔偿才能弥补自己的损失,权利才能得到保护,除去获得赔偿的途径就几乎没有其他同样功能的途径使受害人获得同样的救济。 按法定最低赔偿额进行赔偿的,人民法院按法律规定的赔偿数额确定赔偿数额。知识产权保护的对象具有无形的特点,侵权容易且证据难取,权利人所受损失不好计算 ...
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民法通则确立了精神损害赔偿的法律制度,并且法人的名称权等与公民一样得到保护。民法通则实施以后颁布的著作权法,规定的著作权包括著作人身权和财产权。著作人身权是 亲属医药费、治疗费、护理费等直接损失,以及误工工资等可得利益损失。但是知识产权保护的创造性智力成果的价值,一般要通过其对有形财产的转化才能实现。 ...
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、侵权刑事责任与罚则等方面多有改动[78].我国古代存在对作者、编者和出版者进行保护的萌芽[79].1910年清政府颁布了我国第一部著作权法《大清著作权律》,虽然清政府 活动有增无减,甚至越演越烈。其中重要原因之一就是在观念上不能对知识产权保护有一个立体、全面、宏观、深入的理解,对全社会特别是对产业界 ...
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行政法规,如1994年3月18日国务院发布的《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》,1996年2月1日国务院发布的《中华人民共和国计算机信息网络国际联网 同时又面临着高科技的电子商务活动的深度开放之挑战。尽管说我国关于知识产权保护方面已经达到了发展中国家的先进水平,但是,相对于世界公约的要求以及 ...
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按照第10条的规定“本同盟成员国必须对各该国国民保证予以取缔不正当竞争的有效保护”,巴黎公约只要求各国保证其他缔约国国民能够获得法律上的救济手段,而没有具体说明 、1996年,WIPO国际局公布了《反不正当竞争发示范条款》,其中把与知识产权保护有关的不正当竞争行为归纳为5种:(1)对他人企业或活动引起 ...
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年前就多次强调的。在1979年有刑法而无商标法时,刑法中的商标专用权保护条款就曾使商标权在1979年至1983年成为一种“依刑法产生的民事权利”。我们最近 地各自覆盖着不同的领域(当然有时会有交叉)。例如,公共利益原则在知识产权保护中,有时也让人感到是一个“至高无上”的原则,也可以说是又一个“帝王”吧 ...
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按照传统的民法理论,共同侵权的侵权人应当作为必要的共同诉讼人参加诉讼。这一方面是从保护权利人的利益出发,另一方面,也是为了保证对其中的某个共同侵权人的公平。因为本来应当 》,法律出版社,2001年6月第二版,第78页。26本部分参考了吴汉东的《知识产权保护论》,载《法学研究》总第126期,第68页。 ...
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主张损害赔偿,依物上请求权主张停止侵害。显然,我国的侵权责任能全面保护当事人的合法权益,而立法方式更为简洁。[19]正是立法方式的简洁,同时造就 是基于创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利的统称。[41]但我们在讨论知识产权保护时,视野往往不仅局限于对创造性智力成果和工商业标记依法产生的“权利”, ...
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许可使且原告作品,则原告根据上述请求权体系。享有三类型请求权:(一)侵害知识产“权”的侵权行为损害赔偿请求权1、被告的侵害行为具备构成要件(Tatbestand)。 请求权》,载于《外国法译评》,1999,4.[27]杜颖:《日本知识产权保护中的差止请求权》,载于《外国法译评》,1999,4.[28] ...
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年前就多次强调的。在1979年有刑法而无商标法时,刑法中的商标专用权保护条款就曾使商标权在1979年至1983年成为一种“依刑法产生的民事权利”。我们最近 地各自覆盖着不同的领域(当然有时会有交叉)。例如,公共利益原则在知识产权保护中,有时也让人感到是一个“至高无上”的原则,也可以说是又一个“帝王”吧 ...
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