此事。[12] 制度层面上,无论北洋时期还是国民政府时期,审判官员由中央任免,但实践层面上,湖北督军一怒,审判厅长逃之夭夭。地方县长一怒,竟然决议派兵包围 在我国新一轮陪审员推选过程中,操作者们倾向于选任那些与地方政权保有一定关系的人员,如居委会主任、行政官员等,这其实还是试图控制陪审员,以免其独立性 ...
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意见中写到法律时, 他们正在做些什么? 他们并没有在描述法律的状况, 他们也没有在描述自己内心的思考过程, 相反, 他们是在制作论点。 从初审法官和上诉法院之间的制度 或者说她只是用一种能为其他律师所理解的形式, 并以解释该结果与先前实践之关系这一方式来陈述她的结论? 我料想是后一种情况, 即法官是在 ...
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,就流于恣意,结局只能是在可罚性的界限上陷于模糊。[49]二是,按照职业相当性说的思考方法,意味着对职业上的行为进行特殊对待,这不妥当;[50]会导致 成立可罚的帮助。同样,亲友间为对方提供短时间的住宿、赠与少量财物的行为也不宜评价为犯罪。但司法实践的做法存在疑问。 【案例一】 法院认定,被告人曹义受 ...
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、法学教育、法律职业发展等法律改革的核心问题在学术研究和公共话语中被割裂开来,法律人在舶来的法治信仰与本土的法律实践的巨大反差之间显得无所适从制度建设是他们 强烈的军事化色彩,法官、检察官、警察及其他工作人员均被称为干警,三者的关系在法律条文上虽然是互相配合、互相制约,但在实践中一直是配合多于制约,这 ...
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英国刑事诉讼中,根据检察机关的起诉指导规则,可以根据“公共利益”的要求,对“敏感性材料”(sensitive material),如涉及警方情报人员、关系其他案件侦查、可能暴露特殊 月版,第149页。) 综上,根据不同证据材料开示意义的等级差异以及各国的实践,在证据开示范围上,可大致总结出以下几点较有 ...
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法学与德国法学一样,具有把法学各学科大致分为公法和私法加以思考的传统。在二十世纪初的德国,宪法学者耶利内克(Jellinek Geory,1851-1911)所 法院管辖权分配制度。明治宪法下,日本的法院分为行政法院和司法法院两个系统,有关国家和地方公共团体法律关系的行政事件由行政法院管辖,而不能诉诸 ...
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有了律师代理制,法律就已给了公正,就无须对实践的定制予以具体。律师制度在辩论式的审判中,被自封为公正的天平,法官居中,而律师是踩跷跷板的,天平 要求,这当然要不可回避地涉及法律与正义、人权,社会公共利益与个人利益之间的关系等概念之间的复杂关系,虽然有关于正义、人权等概念的抽象性不可能有具体的统一判断 ...
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”[54]要实现社会正义,就必然对自由构成极大的威胁。(二)国家辅助性作用的思考哈耶克对社会正义的批判无疑是深刻的,他使我们看到了福利国家对人们自由所 ,第17-18页。[24]参见[日]三浦隆著,李力、白云海译:《实践宪法学》,中国人民公安大学出版社2002年版,第260-261页。[25]郑勇著: ...
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和研究也就不能仅停留于行政法规范本身,而应从国家权力与公民权利之关系的视角来定位和检讨行政法,本文正是从这一宪法与行政法共同指向的社会关系为 和透视的时候,哈贝马斯提出的有关公共领域和个人自主性的理论有助于拓深我们对这一问题的思考。 哈贝马斯在讨论市民社会时,引入了私域(private sphere ...
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原则的机会,即便法庭并未适用刑罚。 从此,对刑罚个人化的思考,在一定条件下成为对是否应排斥刑罚或刑罚是否适当的思考,它具体表现在法官或者免除被告人的 劳动—附加刑)。该制度与刑事诉讼法典原第747-1条和第747-2条的规定几乎一模一样。公共利益必须是现时的,而且接受实施方式。在法院为从事劳动规定的 ...
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