在客观真实的基础上不可。“”在何家弘主编的教材《新编证据法学》中,陈进一步提出:“”换言之,诉讼和仲裁所蕴涵的认识活动即使不能最终完成,或者并无任何明确的 的(或无论这种分配是什么,至少不是不公平的)。“”一种公平的程序解释其结果的公平性只是在它被实际地执行的时候。“”罗尔斯将刑事审判程序归类为不完善 ...
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是国际法学中最重要一个论题,而且也应引起整个法学理论和法律实践的广泛关注。一百多年来,尽管西方法学理论界作出了种种设想和求证,但迄今为止尚未达成共识 的存在。没有国内法律秩序,国际法律秩序就会是法律秩序的不能适用的片断”[12].只有当国际法真实地被国内法所接纳并成为国内法律规范而为各国遵守时,国际法 ...
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一点我将在后面讨论――我们才可能到田野去。我们可以支付有关人员的费用,我们可以尽可能地减少我们所访谈的法院、公安、司法单位的负担,无须他们经济上花费或至少花费 权力资源的运用,这并不是研究者研究时主观上有无伤害被研究对象这样一种道德或不道德的动机所能规定的。那么本文指出了这一点,又有什么意义呢?首先, ...
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20世纪的最后十多年里终于进入了中国法学界的视野。在“统治工具论”一花独放数千年的中国法学界,这一研究方法的伦理学转向无疑具有里程碑的意义。她预示着历来被视为御人 ,只是表示合规范的一种相对价值,因之,正义就是合法的别名”。同时,正义的绝对价值是超越于经验之上的,是不能用认识手段去把握的,从合理的认识 ...
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论这一理论,真的有必要回溯到其背后的哲学基础。关于这一点,虽然我并不知道中国的研究进行到什么程度,但是,我多年以来都持续关注这一问题,{5}故而本文 在德国,超法规违法阻却和责任阻却事由并未得到显著发展,那么其带来的积极意义则是尽力地被固定化、进而标准化乃至法定形式化,以减少模糊性和不确定性,故而,在 ...
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、现代分析法学等等。 (二) 法律与人类社会共始终 早在公元前340多年,古希腊著名的哲学家、政治家和法律思想家柏拉图(公元前427年前347年)认为, 共享; 4各自自食其力; 5权力共同行使。 刑法最能体现法的惩罚本质。犯罪是一种严重侵犯人权的行为,所以应当予以严厉的惩罚,一方面给予受害人权利损失 ...
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刑事法律的目的是“惩罚犯罪、保护人民”。细想一下,刑法及诉讼法实施这么多年,司法实践是否真的朝着这个目的方向发展?依笔者看,更多是惩罚犯罪,至于保护人民, ]但司法实践却重在惩罚犯罪,“至于被害人获取救助、赔偿和恢复等社会正义的权利则被认为是一种附带之事,而只需附带规定:犯罪人应赔偿因犯罪行为给被害人 ...
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认同和尊重。 应当承认,经过二十多年的司法改革,司法的政治地位获得了大幅提升,法官素质有了普遍提高,各级各地法院实实在在地做了很多工作。然而,同样应当 的法律思潮,同样可能由于司法公信力的缺失而被放逐。比如著名的汉德公式(BPL),[18]这一普通法上最能体现法律经济学思维的经典判例。[19]按照汉德 ...
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区别。 第二种是司法一替代范型。这一研究范型的代表性学者是范愉。多年来,她一直在关注替代性纠纷解决机制的研究,其《非诉讼纠纷解决机制研究》一书,是 和法律联系起来,更没有想到自己是在行使一种法律行为。行为规范是适用于大众的,是所有大众在日常生活中都能感知并被运用的。当然,行为规范可以作为裁判规范,只要 ...
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》规定的,这在社会上引起了强烈质疑。所以学者多年来努力推进的立案登记制这次被《民事诉讼法》第122条象征性接受了。[4] 另外,法院基于案多人少的压力, 明显相左的情况下,将立法疏漏交给司法解释去解决,其本身蕴含的风险可想而知。支持者和反对者都认为,关于小额诉讼程序立法即使不能用一章、一节来规定,至少 ...
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