,“调解”总是与合意、当事人自愿这类正当化基础相联系,而在上述的具体结案中,法官事实上是单方面作出了判断。[10]因此,在清代民事诉讼中,很难说存在着“ 命题。”[20]基于以上分析,我们仍然倾向与认为:在清代民事诉讼中,州县官并不是严格按照制定法来断案的。那么他们是依据什么断案呢?除了一般意义上的“ ...
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1辑;《民事诉讼中的证人出庭作证》,载《中外法学》,2005年,第2期。)。在这个过程中,也始终关注所谓“司法腐败”指的都是些什么情况、这样 得到普遍承认的定义尽管这样困难,却完全没有妨碍当事人、律师、学者、媒体、社会上的一般人乃至法官自己在许许多多的场合不断用此概念来指称一些事物现象。至此,定义什么 ...
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。这也是各国纷纷在合同法中制定缔约过失责任的根本原因。2、合同的成立和生效这也是两个不同的概念,合同的成立是指当事人就合同的主要条款达成一致[9],也 不是合同的效力确定前了,而是相反。这就是说,只要发现了足以导致合同不成立、不生效的事由,只要还在民事诉讼的时效期内,任何时候都可以追究过错方的缔约过失 ...
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,在以前,甚至没有一本书能够说明诉讼当事人与民事权利主体的关系。因此中国民事诉讼当事人的概念基本上是以实体法的规定标准来进行判断的。当我们在声讨超职权主义的 提出诉讼请求,又请求什么呢?很显然,这种逻辑是相当荒唐的,只是民事实体法学者与民诉讼法学者各执一端的理论结论,而现实的诉讼中谁也不会起诉一个明知 ...
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,从而达到司法创设权利这样一种效果。也正是在这个意义上,诉的利益这一诉讼法上的概念起到了连通诉讼法与实体法并生动展现这两大法域之间相互关系的作用 受益者的私人也须为此支付一定的费用,比如民事诉讼当中当事人需支付一定的诉讼费,但是,整体而言,政府在公共物品上所承担的义务是主要的,这一点毋庸置疑。[17] ...
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。本文通过对各国简易程序制度和对简易程序概念理解的比较研究,对简易程序的概念、分类和适用范围采用了一种相对宽泛的界定方法,笔者认为,不仅由专门的简易法院 不再赘述。(二)简易判决制度的引入简易判决是英美法系民事诉讼中普遍存在的一项制度。所谓简易判决程序,是指当事人不经过完全的审理即获得终局性、有约束力 ...
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前言在因侵权行为发生的损害赔偿纠纷的民事诉讼中,被告方的时效援用是否得到法院允许,直接影响到受害人损害赔偿请求权的行使,关系到受害人合法权益的 条文中规定“人民法院不予保护”,似欠妥。依法公平保护当事人的合法权益是法院的职责,权利(或请求权,以下简称权利)罹于时效,法院从时效制度维护法律秩序安全稳定 ...
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倾向的一个基本表现。在社会连带主义法学的概念中,“人们相互有连带关系,即他们共同地加以满足;他们有不同的才能和需要,只有使他们相互服务才能得到满足。因而 侵权行为法造成影响了吗?如果回答是肯定的,那么,这些影响主要是什么?其二是说由于社会保险和侵权行为法是共存的,那么,受害当事人有权获得两种法律制度的 ...
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依据;多方行为也只能在公司设立制度中找到间接依据。(2)立法中的概念不科学。民法通则以来,我们民法采用“民事法律行为”这一概念,而没有采纳“法律行为”这一 当然都是来自苏联了。但这些概念实际上都是错误的。比如行政法上哪有什么法律行为?法律行为指依据当事人的意思表示产生法律后果的行为,行政法上哪有依据 ...
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地把私力救济视作边缘性现象-落后、不文明、应予抑制和抛弃。而私力救济的概念究竟是什么?人们却模糊不清。各类辞书、教科书和专著,要么对它浅尝即止,蜻蜓点水 ;以及王亚新:《社会变革中的民事诉讼》,第211页。有人将私力救济分为基于双方当事人意志和基于当事人单方面的私力救济,也是把强制理解为单方行动。参见 ...
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