中国的迅速蔓延和泛滥成灾,固然是多种因素综合作用的结果,但法律规则的相对滞后却无疑起到了推波助澜的作用。因之,在2006年年初中国拉开反商业贿赂战役帷幕后 上的违规行为也屡屡发生:无法承兑企业债券的大量发行;炒壳游戏在上市公司和券商中的热衷和盛行;新股迅速变脸的频繁发生。⑦近年来,中国股市更是屡屡爆出 ...
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;(3)组织结构及表决机制;(4)组织在国际金融监管实践中的作用。通过以上几个方面的考察分析,如果其中的任何一个能够担当起国际金融监管重任,那么就没有必要 全面收购;美国第一大投行高盛和第二大投行摩根士丹利主动申请转型为银行控股公司。)为了适应这一变化,近年来,以英国、德国、日本、韩国等国家为代表, ...
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法律领域。提倡公司治理的公法基础不是普遍的,许多情形中公司社会责任问题只有在公司法的领域进行严肃讨论才能够更为深入。公司法主要是调整股东、董事会 投资也密切联系于跨国公司社会责任的市场方法。 结语 跨国公司在促进可持续发展和缓解全球贫困方面应该发挥巨大的作用。但是,直到20世纪90年代早期,欠发达国家 ...
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强的经营管理能力和资金实力、较好的财务状况和信誉,具有改善上市公司治理结构和促进上市公司持续发展的能力”。立法的初衷是考虑到维护证券市场稳定,期望 反垄断法才能真正地起到有效规制并购行为的作用。(二)现行立法的困境在经济实践中,我国长期以来一直没有控制公司合并的规定。1986年由国家体改委和国家经贸委 ...
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、集体所有、私人所有这一权三级现象的,民法治理中的政治意味,而是一脉相传于大陆法关于由有限责任、公司制度催熟的--法人完人化的取向--这一点已成为无论是德国民法典 的二元民事主体结构。 一、法人之完人理想在现实中的例外 在大陆法中,多承认在以法人独立责任为归宿的法人独立财产制以外,还存在与其他民事组织 ...
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作用,但是由于它在对跨国公司并购的解释中并不发挥主要的作用,这使得税收效应理论适用性大打折扣。 总之,公司并购理论对跨国公司并购有一定的适用性,但是由于其 风险防范制度。 4.完善并购市场主体的立法,消除政府的不适当干预 从我国目前公司治理结构的情况看,由于长期受到计划经济的支配,我国产权不清,主体 ...
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,本文首先从我国有限责任公司公司治理的现实需要和相关法律制度的不足论述了建立有限责任公司股东除名制度的理由,并特别强调不主张在股份有限公司中建立除名制度主要是出于 忘记其本质仍是由有限责任决定的资合性企业。公司本身是由股东投资建立起的具有独立人格的法人,法律在公司正常运营的情况下,除及时足额缴纳出资外 ...
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的限制规则,包括公司法上的和公司登记条例中的,除了僵化和不合理造成的种种不便之外,起不到任何的限制作用。这是因为如果公司的股东和董事之间达成了一致,任何 而是通过不断的增发新股并配送来发放。撇开糟糕的公司治理等因素不说,单从盈余分配规制上看,公司的选择是合乎理性的。盈利之后,应当计提法定公积,与其进行 ...
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的一种,融资起着举足轻重的作用,因为在MBO的实际操作过程中,由于收购标的价值一般都远远超出收购主体的支付能力,管理层往往只能够支付得起收购价格 赔偿责任。” [58]《公司法》第123条的规定:“董事、经理应当遵守公司章程,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。”和 ...
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企业是独立法人,以企业全部资产承担民事责任,主要由本企业职工个人出资,出资人以出资额为限对企业的债务承担责任。因此,股份合作制企业是我国市场经济中存在 的载体就是法律允许公司章程可以在法定事项以外,根据公司的实际经营情况和公司治理结构的需要设定公司的相关经营和治理要素。 公司章程实质是一种低于法律秩序 ...
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