我们可以得出这样的结论:在马克思所设想的共产主义社会中,“公民基本权利的私法效力”问题只会是个假问题。我国的宪法学者在观念上虽然未必会有这样明确的判断 求,但是在宪政时代,民法绝不可能无视宪法对于社会基本价值的宣告,因而“合宪性的要求,同时也有法律之价值取向性上的意义。”[43]民法应当以宪法所宣示的 ...
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,双方当事人之间即产生合同关系。这里有两点十分明显:其一,要约人发出的要约对于受要约人没有约束力,要约人不能强制受要约人承诺。也就是说,要约的效力,“仅对于相对 了一种法律权力。[16] 综上可以看出,修宪提案权是为宪法所规定的这样的一种法律权力:首先,提案机关提出一项修宪提案,就在提案机关和修宪机关 ...
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即本案被告承担。按民事判决的正常推理逻辑,法官本应首先从被告义务发生的根据是基于合同还是基于法律规定入手,确认被告的侵害行为是违约还是侵权,然后 的重要监管者注册会计师协会,都需要面对经济社会发展的现实不断调整革新。对象CPA这样的专业人员责任,除了刑事程序的追究外,应该如何确定和承担行政责任?建立 ...
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的具体规定的情况下启动了宪法,解决的是定性问题,即司法解释中所说的“工伤概不负责”的合同属于无效的民事行为,宪法在这里的适用只是起着判断这一民事行为是否有效的 说宪法既不属于公法,也不属于私法,而是处于两者之上的法律。这样的解释更符合宪法作为最高法和根本法的地位。如果把宪法归之于公法,只调节公权关系, ...
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对此,笔者不仅要发问,公私法的划分是大陆法系才有的法律分类,英美法系向来并不承认也不采用这样的分类,如何能够借助美国的做法来否认宪法属于公法这 的冲突问题。比如1988年的《最高人民法院关于雇工合同“工伤概不负责”是否有效的批复》,即认为对劳动者实行劳动保护,在我国宪法中已有明文规定,这是劳动者享有的 ...
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防治法”中,以作为人们在防止该病症方面的社会行为准则。但即使这样的规则,要成为法律规则,也必须经过有权主体(立法者)的加工,因为人们不能随意地成为他人 则更为常见,即任何一个能作为判例法的判例其实都预示着对其后来的类似案件具有法律效力。法官在后来的判决中所要进行的“法律识别”,其实就是要在前例中发现可 ...
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、有效的运行。 哈耶克等人是反对这样的经济政策的,可是我们应该看到,市场经济的确有“失灵”之时,所以当今现代国家都采取了一些措施对此加以矫正,比如货币政策 出来的,他们仍然可能按照少数服从多数原则制定出修正市场规则的法律。 参考文献: 1. 哈耶克,《致命的自负》,冯克利、胡晋华译,中国社会科学出版社 ...
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,而这种平等的基本自由最广泛方案是与其他人的同样自由方案相一致的。第二,社会的和经济的不平等被作这样的安排以便:a)被合理地期望益于每一个人的利益 的形式存在于法律文化(特别是职业法律文化)中,直接构成法的正当性的前提,如人权,无论是否有法律文件明示为法律体系的价值追求,在当代人们都会以人权来评价法的 ...
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单位所有。 三、员工和单位之间签订了合同,员工创作的作品著作权就一定归单位吗? 前面我们提到,如果员工跟单位之间签订合同约定了著作权由单位享有的,作品为 ,没有提前与每一个签署合同的员工进行协商。 这样的格式条款,需要符合法律的规定。如果违反法律的规定,其效力会有问题。 什么样的格式条款无效呢? 我国 ...
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赔偿,它往往包含于期待利益之中。12基于这样的认识,我们发现至少有以下两个问题值得探讨:第一,如果在合同成立前的缔约阶段,一方退出谈判,放弃缔约,并非美 ,撤销通知应由本人或代理人为之,否则不生法律效力。 第二个问题就是所谓的有效违约或者说效率违约问题。法律经济分析学派主张,如果违约可以在赔偿了对方的 ...
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