而这也正是证据区别于其他事物的基本点,因此,证据的属性还应该包括证明性。最后,我们这里讨论的证据是以法律事务为界限的,因此它应该具有法律的属性。 ,我们可以把刑事诉讼中使用的证据分为物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人或被告人的供述和辩解、鉴定结论、勘验检查笔录、视听资料等。 (二)根据证据 ...
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是根据犯罪事实、情节、协商情况以及法定刑,最高可以减少三分之一,而最后协商的判刑不超过2年的案件[6]。这样,辩诉交易就只能适用于轻微刑事案件。 2 不知晓的权利,因而,告知程序应是刑罚与认罪交易程序的重要环节之一。对于犯罪嫌疑人或被告人可以用主动向司法机关自白换取较轻的处罚,甚至免除处罚这一规定通过 ...
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到证据法学的新高度。其次,证据规则对于规范证明活动、实现证明任务意义重大。最后,证据规则的研究为我国刑事证据立法提供了必要的理论支持和实践素材。作为刑事 是指,在刑事辩护中以有关部门的侦查、起诉、审判活动程序违法为由,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者不应追究刑事责任的意见,以及要求未依法进行的诉讼 ...
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重视通过恰当形式对被害人所受伤害进行有效地修复,以及有利于犯罪人重新回归社会。最后,实现构建和谐社会的目标需要充分发挥控辩合作在化解社会矛盾、修复被犯罪 ,我们将刑事诉讼作为通过强制手段打击犯罪分子的工具,国家、被害人一方与犯罪嫌疑人、被告人一方处于尖锐对立、不可调和与妥协的对立面,导致以合作与妥协为 ...
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方式。具体来说,应当建立多元化的取保候审方式:(1)增加财产保证,允许犯罪嫌疑人、被告人以非现金财产作为担保。(2)增加具结保证,对于某些具有劳动能力、有 居住的期限重新计算。这样的规定增加了办案的程序,增加了当事人的诉累。 最后,维权性是指公安司法机关执行取保候审的时候,应当注重维护被取保候审人的 ...
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被告人在被羁押期间,通过了解相关法律知识及与其他一同被关押的犯罪嫌疑人、被告人交流、比较,被告人对自己即将被宣告的刑罚便产生明确的心理预期,由于我国司法实践 彼此独立。在量刑听证会上,由控辩双方就缓刑官提出的量刑建议进行辩论,最后由法官决定。就我国而言,完善社会调查报告制度,关键是确定开展社会调查报告 ...
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程度的损坏。两人的行为涉嫌故意毁坏财物罪。[2] 这是一起非常简单的刑事案件:犯罪嫌疑人故意损坏被害人的车辆,而损坏达到了刑法所规定的程度后就构成了犯罪,之后 行为最终被认定为不存在或非加害人所为,皮之不存,毛之焉附,被害人与被告人之间不存在刑事纠纷。以上四种情况中只有前两种可称之为刑事纠纷。 (二) ...
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显现的看得见的真相背道而驰,掩盖与排斥真相不是对非法证据的惩罚。它最后伤害的还是人们对法律或深或浅的信念。非法来源于法律,皮之不存,毛将焉附? 损害而牺牲这些已经的损害获得救济的机会。要知道司法公正的对象不仅包括犯罪嫌疑人、被告人,而且包括被害人及其他诉讼参与人。受害人作为独立的诉讼参与人,绝不能被 ...
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判断等。笔者认为控辩双方都有测谎鉴定的启动权。为了增强自己陈述的可信性,犯罪嫌疑人、被告人可以主动申请进行谎言测试。办案机关为了办案的需要可以主动发动测谎程序,不过侦查机关 某某同时被杀,侦办人员认为杜培武有嫌疑。办案人员对杜培武进行测谎,最后的测谎结论是杜培武在说谎,于是杜培武被认做重大疑犯,杜培武 ...
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原则 司法者在刑事诉讼中进行刑事诉讼法的类推适用时,不得任意缩减当事人尤其是犯罪嫌疑人、被告人、被害人的程序性权利,不得因类推适用而使当事人的地位更为不利。类推适用 因此,对于司法者来说,类推适用手段已经是裁决案件的辅助手段,或者说是一种最后的手段,即当现行的实在法渊源或非实在法渊源不能给他以任何指导 ...
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