未定状态。直到以抵销为理由的被告胜诉的判决作成之时为止,原告的请求权没有消灭。只有等到法院作出判决,才能尘埃落定,而且往往要经过二审或三审才能获得生效判决 权,但是没有必要建立独立的制度。那么诉讼上的抵销通过何种诉讼制度进行呢?是不是可以从反诉制度中得到某种启示呢?传统观点认为诉讼上的抵销与反诉不同, ...
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的部分生产经营风险转嫁给了债权人。就债权人而言,在既不能参与出资人的生产经营活动甚至是不能监督其生产经营活动,自己又无任何过错的情况下, 予以高度关注的问题之一。但这种价值取向的差异性并不足以构成民法和商法绝对分离的理由。无论是基于中国现实的立法现状还是基于建立社会主义市场经济体制的发展目标的需要,都 ...
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行为二分的框架解释法律的表现,其思维模式不可取。众所周知,物权变动在任何国家或地区的民法上都会存在,但它是不是由物权行为引发的,从意思表示的角度 立法意向组成部分的法律意见,给解释和适用法律造成不必要的困难。在中国,全国人民代表大会就法律草案所作的立法说明一直比较简单,立法理由书不是欠缺就是不予公布。 ...
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的不实陈述而降低对受害人的社会评价。从客观角度来说,要原告对此损害予以证明是不可能的。理由有二:其一,公众是否降低了对受害人的社会评价是存在 该损害类型。 [19]暴力侵犯侵权可导致该损害类型(因英美法暴力侵犯侵权包括任何未经允许的身体接触行为)。 [20]暴力威胁与错误拘禁可导致自由权损害(前者可 ...
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,在此指出梁先生将身份法加上是不准确的,民法典各个组合及其构成应是一个有机的整体链条。 二、 对梁慧星先生民法构造模型的修正理由 其一、第一编总则编先设定人 ,他不属于自由人。奴隶要获得自由得需要主人的恩赐,因此有所谓的恩主权,⒃女奴所生的子女,生来是奴隶:一切奴隶的地位没有任何差别:奴隶从来不是人, ...
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、背离或者抛弃一个国家的法律传统。在中国历经百年所形成的法律传统面前,任何立法者和学者,都是渺小的。即使如某些学者所主张的松散式、邦联式方案,即使如现在 是认为我们不应迷信德国民法的体系;三是认为债权总则实际是合同总则;四是认为侵权责任不是债或者主要不是债。这四个理由都站不住。 有学者认为民法上的物权 ...
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18701938年)法官所说,霍姆斯并没有告诉我们当经验沉默无语时应当忽视逻辑。除非有某些足够的理由(通常是某些历史、习惯、政策或正义的考虑因素),我并不 的课题。这些课题内容至少包括:(1)过去经济改革中影响法制发展的那些因素是不是依然还存在?或者是否又有新的因素影响或制约法制建设?(2)改革进程 ...
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担保的非典型合同。[15] 我国台湾学者袁宗蔚认为,保证保险不是保险,理由有四:一是当事人。保证保险有三方当事人,担保人即保险人;被担保人即义务人, 中的被担保人对担保人(保险公司)给付权利人的补偿,有偿还的义务;而普通保险的被保险人无任何返还的责任。[16] 关于保险费的性质认定,主张保证保险实际上 ...
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它们可能都是合理的。合理性所强调的不是判断或认识与客观实际的符合,而是能不能给所作的判断提供令人信服的理由。[59]在价值判断中,可以同时存在两个相互 问题也违反了价值哲学的基本原理。就像在司法实践中要判断王海是不是消费者的问题一样,王海是消费者不是一个简单意义上的关于事实的报告,[87]这里的问题 ...
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就是营利性的民事法律行为,撇开行为者的主观意图,其与民事法律行为并无任何差异;商事责任体系仅是民事责任体系的子范畴;对于商事代理制度,虽然在理论上对它的 交易权、商业秘密权、商誉权等权利,给人的感觉是他们所属的领域比较独立,从其中抽象出共同的基本商事权利体系类型几乎是不可能的事。 虽然有的学者也在这 ...
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