显得很有必要。此外,在19世纪中期之前,商标权尚未出现,用智力成果权概括著作权与专利权,在逻辑上是成立的。但是,当知识产权的合理性被普遍接受、 “物”本身就足以决定了制度的构造。若“智力”限定劳动过程,除非法律在保护某个对象时必须确定该对象是否真的来源于智力劳动,此种限定才具有法律意义。尽管理论上可以 ...
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而著作权法意义上的作品却未必如此。在探讨了著作权制度与传统文化保护的关系之后,我们再探讨一下利用专利权制度保护传统文化存在的缺陷: 第一,专利权制度主要是对 历史博物馆,是“显在文化”,可以作为传统文化产权的客体,可以成为旅游开发的对象;而主要作用于人们精神生活的宗教仪式与信仰则属“隐性文化”,则不能 ...
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目的作为个别侵犯知识产权犯罪的主观要素,并且该目的要素并非唯一选项,相对而言比中国著作权犯罪以营利为目的的规定要宽松;行为方式可谓形式多样、种类丰富,而中国 侵犯商标罪的对象既包括商品商标,又包括服务商标;既包括注册商标,又包括未注册的驰名商标。而在中国刑法学界,对于注册服务商标应予以刑法保护已达成 ...
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该《意见》第23条规定:网络服务提供者主张其符合《信息网络传播权保护条例》规定的免责条件的,应对所依据的相关事实负举证责任。 在 搜索案间的同案不同判。参见:七大唱片公司诉百度公司音乐搜索服务著作权侵权案(北京市第一中级人民法院[2005]一中民初字第7965、7978、8474、8478、8488、 ...
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19]著作权作为一种通常具有经济利用价值的权利尚且如此,在这里,更有理由为了维护本人的人格利益,禁止未经本人允许而将人格利用权作为强制执行的对象 ,1999,(4). [5]杨立新,林旭霞.论人格标识商品化权及其民法保护[J].福建社会科学学报(哲学社会科学版)2006,(1). [6]王利明.人格权 ...
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世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称《TRIPs协议》)等保护知识产权国际条约的价值选择。《TRIPs协议》虽然立足于知识产权的私有权属性 的前提法定性+刑事法定量的刑事犯罪定罪机制。 为了阐明笔者的观点,在此以侵犯著作权罪的刑法适用和司法认定为例进行说明。根据1997年《刑法》第217 ...
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例如,知识产权是人们就其智力创造的成果依法享有的专有权利。②一类是在权利对象上区分创造性智力成果和工商业标记。例如,知识产权是基于创造性智力成果和工商业标记 知识产权的客体表现为一定的信息。⑨此种理论或许可以解释法律保护专利权和著作权的正当性,知识产权的保护是为了鼓励更多的专利发明产生和更多的作品创作 ...
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能以该罪定罪,也不能以盗窃、抢夺、抢劫罪论处。其实,即便行为人不明知上述对象的性质,或者不能查明行为人是否明知,行为人至少认识到了上述对象是他人占有下 如制作、出售假冒他人署名的美术作品骗取钱财),应以诈骗罪定罪处罚;同时构成侵犯著作权罪与诈骗罪的,原则上从一重处罚。销售侵权复制品罪,也应同样处理。 ...
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出现一些极端的趋势,不得不引起我们的注意。印度瑜珈最近成为许多发达国家的觊觎对象,印度政府被迫于最近成立了一个专门处理传统知识和知识产权被盗问题的小组, 在现代各国的知识产权制度中,无一不对知识产权附加了多方面的限制。有期限保护(著作权中的作者人身权除外)是世界各国对知识产权的普遍做法,也是对知识产权 ...
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知识产品而产生的各种社会关系的法律规范的总和。它是国际上通行的确认、保护和利用著作权、工业产权以及其他智力成果专有权利的一种专门法律制度。[1]知识产权法 ,笔者认为亦难以自圆其说。知识产权法并没有独特的、仅属于它自己所有的调整对象和调整手段,因而不具有成为独立法律部门的条件。 二、 知识产权与物权的 ...
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