领域和微观领域的制度之间未能对接;最后立足于经济法的视角,从实体和程序两个层面,结合个案分析,提出为了切实有效地规制垄断性国有企业的限制竞争行为, 理解。”[12]我们基本赞同这种主张,同时认为,按照法理解释,“法既包括形式意义上的法,也包括实质意义上的法。”[13]具体到反垄断法而言,除了作为经济法 ...
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即不完全合同问题作一点分析。(一)合同形式的要式原则和不要式原则之选择从合同形式发展演变的历史来看,总体而论,古代合同法在合同形式上采取绝对的“要式原则 要求某些特定的合同需采用书面形式,而其他类型的合同可以任何形式订立。因此,我国合同法理对合同形式以不要式为原则,以要式为补充。(注十三)《民法通则》 ...
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之占有制度……反之,权利推定与善意取得主要是继承日耳曼法之占有与日耳曼法之法理”。[3](P485)当然,对于罗马法强调占有的成立必须有体素(实际控制物 此项占有保护就需要赋予不动产占有人以占有的权利推定。(二)从利益衡量分析在利益衡量上,有以下几个方面的利益需要平衡:1.不动产权利人利益与动产权利人 ...
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资产视为同类性质的信用要素,与企业的所有制性质等其他信用要素进行比较,在此基础上分析究竟何为企业信用基础。而本文所称的资本信用是狭义的资本信用,是 承担财产责任,其股东不再享受有限责任的特惠,而要承担无限责任。这一批复的法理逻辑十分清晰,既然公司法对公司规定有法定的成立条件,那么只有符合法定条件的企业 ...
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民事案件中,发现很多古怪离奇者,初想似乎只是有趣,细酌倒觉更具法理,恰似一杯老酒再配上一碟怪味豆,饮之,嚼之,回味无穷。不忍自己独享,又值年终 延期审理,等待其食指伤势痊愈,还不是照样可以鉴定指纹的真假吗——除非你将自己的手指切掉!据我分析,本案法官使用的证据规则是:有证据证明被告在合同书上加盖指纹, ...
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二、对法力说的质疑 虽然法力说认为权利是由“特定利益”与“法律上之力”两要素构成被广泛接受为通说,但在法理层次仍然有欠妥当。笔者认为法力说也有其不足之处 然后再因什么法律事实而发生变更,最后要设置民事责任对该权利给予救济。从上述对权利本质的分析可以得知,法力体系按时间顺序来说是先有保持力,后有救济力。 ...
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用最简单的话将其概括为:“一个人的行动对旁观者福利的影响。”[38]从资源配置的意义上分析,无论是正外部性还是负外部性,都会影响资源配置的效率。 [39]上述实例中甲 《物权法草案》第十九条第二款的规定。 [43] 如孙宪忠:《土地登记的法理和登记机关的选择》载《中国土地科学》第12卷第2期。再如,王 ...
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非当事人的其它人而言,是否还符合自治的精神,反而大有问题。然而基于自治的当然法理:「任何人不得处分大于自己的权利」,否则不生效力,当事人所能创设的,最 前提性规范放在物权法内,也就是要不要维持民法形式上的「纯粹性」,严格说,只是立法技术的问题。 综合以上的分析,大陆的物权法草案应可定性为自治法。 二、 ...
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国家力量的展示,并以此证明、型构国家权力的有效性和社会稳定的“集体表象”。从总体上可以说,正是当下中国的国家权力运作策略的这种传统性与现代性混合存在的状况, 。对此,我们在前面所作的论述可以成为支持的理由。总而言之,无论是对刑讯逼供的法理分析还是对策性建言,都值得不断审思;我们在此尝试运用新的分析思路 ...
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规定只是预见性条款,在那种社会经济的大背景下还没有偷税行为的发生,没有偷税事实的分析、研究作为立法的基础,刑法中关于偷税罪的规定,只能是很宽泛的、粗略的 又不具备其它法定的偷税手段,所以,涉税刑事法律无奈于他。事实上,无论从法理还是从情理上说,不建立账簿,要比刑法所规定的“伪造、变造、隐匿、擅自销毁 ...
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