的批复》。在该批复中,最高人民法院明确指出:证据的取得必须合法,只有经过合法途径取得的证据才能作为定案的根据。未经对方当事人同意私自录制其谈话,系不 说的观点认为,这种资料侵犯了被录制当事人的隐私权。 [11]即使是最高法院的立法理由也作出了这样的解释:侵害他人合法权益,如故意违反社会公共利益和社会 ...
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的概念以及意志自由、平等、过错责任等。这些概念工具与价值理念经过后世民法学者的进一步雕琢成为现代民法的逻辑基础与精神内核。最后,作为一种抽象理论体系的自然 ,法典通常产生于一个国族法学发展史的末期。 [43]的确,在这样的时代,法学不再具有创新能力,其所能做的事情是总结、整理以往的学术成果,而不是创造 ...
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已经发生,但是结果并不确定,因为程序给了双方重塑过去的机会。但随着程序的展开,双方提供的信息和证据经过交涉后,由裁判者予以选择和确认,原来不确定 、电视直播庭审、送法下乡等新举措,但细细研究便会发现,这些举措之间纵横交错,甚至是相互冲突的。 [49]这样的冲突和矛盾说明,如果没有对法院以及法官的地位 ...
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的恩泽。而对殖民地国家来说,接受这样的法律移植则带有屈辱的成份。 [34] 在法律制度的历史上,知识产权是罗马法以来财产非物质化革命的制度创新成果,也是西方国家 中国政法大学出版社1999年版,第168页。 [38] 孟德斯鸠认为,自由是做法律所许可内一切事情的权利。引自【法】孟德斯鸠:《论法的精神》 ...
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),并预先作出判断,认为执法部门不可能这样做,同时,就预设理由:如果不这样做,那一定是拿了肇事者的好处。通过这样的逻辑,把执法部门置于前有狼、后 经过职权部门的批准,可以进行某些改装。但是,假如肇事者的车辆真的是经过批准的改装,那么舆论一定再次哗然,而从法律上讲,这个违法情节就不存在了。即便其被批准的 ...
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英亩。法院裁定确定了每个水生产者每年生产一定数量水的权利,水权拥有者出售及出租他的那项权利,这样谁从盆地的持续使用中获利和谁支付使用替代性供给费用的 民主》一书中区分了政府集权和行政集权 两种性质非常不同的集权:有些事情,诸如全国性法律的制定和本国与外国的关系问题,是与全国各地都有利害关系类事情的,这 ...
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其他阶级都较为稳定; [5](P208)四是极富、极贫之间要取得最大的信任,必须有一个中性的仲裁,而中产阶级正好充当这样的仲裁者。 [5](P211)他致力于 个部分,或仅仅超过两者之一,就可能建立一个持久的共和政体。这里,富人联合贫民来反对中产阶级的事情是不会发生的;贫富既极不相容,谁也不肯做对方的 ...
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个机构来协调它们的活动,这样的体制在效率和有效性方面多少会比牵头监管者下的功能性体制更优越。这个前提并不太有说服力,似乎并未经过决策者的深思熟虑。 即使FSA 还可以防止监管组织使用团体思维;后者是与创设单一监管者相联系的所有风险中最危险的。然而,按照FSA的看法,事情并不会如此。FSA已经声明,一个 ...
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的地方法的存在。在这样的情况下,罗马法相对于地方法就具有了一种优越的地位。 虽然经过改组后的帝国法院的管辖权事实上仍然被选侯的特权所限制,因此对于 几个渴望在文化上脱亚入欧的亚洲小国(比如土耳其和日本)干过这样的事情。我们的前辈,在民族危亡的险恶处境下,为了救亡图存,也这样做了,情有可原。但现在中国的 ...
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他们的期待而言,希望能够继续延续下去。在这样的社会中,法律并非规范生活的唯一规则,甚至也不是最重要的规则。而且,在传统的意识中,诉讼和判决是破坏村民 五条的适用范围。二,将承包合同损害集体和村民利益作为核心的判断标准。对虽然没有经过民主议定程序,但综合案件情况,认定合同及内容没有损害集体和村民利益的, ...
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