,原告应是案件的直接利害关系者。如在商标侵权诉讼中,原告应是被侵犯商标权的商标所有人,或商标的独占、排他许可合同的被许可人等。( 。再如北京市高级人民法院审理的(香港)永安药业公司(被上诉人、原审原告)诉吉林省长春市人民制药厂侵犯商标专用权纠纷案。一审判决后,长春制药厂不服,向二审法院提起上诉,理由是 ...
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台前,相关法律对注册驰名商标的跨类保护不够严密。商标法及其实施条例规定的侵犯注册商标专用权的多种情况,并未将有关驰名商标的跨类侵权行为列入其中,这不利于 弥补了上述法律缺陷,明确将违反商标法第13条第2款规定的行为,归类于侵犯商标权的行为,应当承担包括赔偿损失在内的各项民事责任。然而以司法解释弥补法律 ...
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是荣誉称号的认识已经在社会大众中根深蒂固。在我国,无论是政府、企业还是驰名商标权人,甚至包括消费者大都将驰名商标看作国家授予并认可的一种荣誉。这种 正野电器有限公司与佛山市顺德区正野电器有限公司、佛山市顺德区光大企业集团有限公司侵犯商标权和不正当竞争纠纷申请再审案中,最高人民法院(2005)民三监字第 ...
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理论。 二、知识产权选择原则 如果某个三维标志可以同时获得著作权、专利权和商标权的保护,制度的惯性促使人们通过选择原则[5]使权利人只能获得一种形式的 ,不论消费者是否会发生混淆。因此,仅仅是产品外观的近似尚不足以导致侵犯商标权。可见,商标权、著作权以及外观设计专利权在保护的利益、权利效力和侵权判定等 ...
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亦观点不一。笔者以为,我国在专利和版权领域应采用地域性原则,禁止平行进口;在商标权领域则应采用国际用尽原则,有条件地允许平行进口。 [关键词]:知识产权平行进口地域性原则 因转售及再转售的商品上带有权利人的商标而诉转售人或再转售人侵犯商标权。专利穷竭原则,是指同一专利产品在一国之内,经专利权人的许可等 ...
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,以及对外贸易的进一步放开,可以预见在不久的将来,我国将很可能面临专利权、商标权、版权产品的平行进口问题,因此从知识产权的基本理论出发,研究知识产权 之进口到美国销售,从而与原告的产品产生竞争关系。原告因此以被告侵犯其商标权与构成不正当竞争诉至法院。法院驳回了原告的起诉,认为Saxlehner无权通过 ...
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足以产生公众误认或者淡化商标的影响,那么其商业影响便不容忽视,就应当认定为侵犯商标权或者不正当竞争,行为人就应依法承担相应责任。在商标法和反不正当 。通过网络虚拟空间商标使用行为的重新解读,需要现行商标制度作出应有的变革。 关于商标权保护范围。我国《商标法》第51条规定:注册商标的专用权,以核准注册的 ...
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换上鳄鱼商标,高价出售。北京服装厂就此对新加坡鳄鱼公司提起侵权诉讼。由于对有关商标权理论认识不清,造成该案长期搁置。 有的专家认为,北京服装厂卖出服装后 竭理论进行分析,即鳄鱼经销商不侵权。有的专家则认为新加坡鳄鱼公司经销商侵犯了北京服装厂的商标权。 笔者通过学习研究,并结合本案,却得出了一个结论:即 ...
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来有效地阻止平行进口,或者说平行进口是否具有合法性,与商标制度中的“商标权用尽原则”密切相关。“知识产权的权利用尽原则”由德国现代知识产权之父JosefKohler发展并 ,他将商品销到远东国家,被告未经其同意就将该商品返销到英国侵犯了其商标权。被告方则认为权利用尽原则不适用从外部进口到欧共体的货物, ...
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、交易或使用,则法院可判令将系争网域名称没收或转让予商标权人[83].迄今,美国已有多起涉及名人姓名或著名商标被抢注并援引ACPA 1997年9月广东科龙集团向北京市海淀区法院控告永安制衣厂注册的域名“kelong.com”侵犯商标权(“kelong也恰巧是原告中文商号”科龙“的英译名称),永安其后于 ...
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