如英国、加拿大等国规定法院裁决将本国财产或收益移交给外国管理人之前,需对本国有担保债权进行清偿,美国的辅助程序规定中则无此要求〔33〕。上述两种协助 在国内被宣告破产后,破产清算组要取得他们在国外的投资或财产,也必须有法律根据。如果破产法规定了中国破产的域外效力,便能够在一定程度上阻止债务人转移财产和 ...
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且具有很强的公示性,在后设定的抵押权产生之前已具有完全的法律效力。其次,留置物未交付给债务人之前,从一般法律意义上来说债务人还未取得该留置物的所有权,如 登记部分的效力,以减轻抵押人因约定而产生的担保责任。综上的述,该解释第五十条和第六十一条这样规定有其可操作性较强的一面,但我国现行的抵押登记制度并不 ...
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这种形式与实质的冲突,让与担保这种新担保方法融进民法,就有必要研究让与担保的法律构成。有学者认为让与担保是判例所创设的担保物权制度,因此在对其进行规 人负有担保价值维持义务,因此其对此项义务的违反应视为对让与担保权的侵害。设定人转让担保物的行为因违反担保合同的担保价值维持义务,具有侵害让与担保权的主观 ...
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买卖中,买受人在满足特定的条件之前,虽然尚不能取得标的物的所有权,但却基于与出卖人的约定,取得了这样一种特殊的法律地位,可以在满足特定条件之后, 保留作为与分期付款买卖紧密结合的担保方式,在实践中的作用也超过动产抵押,成为最活跃的,理想的动产担保方式之一。所谓所有权保留制度,是指在买卖合同中,买受人虽 ...
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直接取得权利,有谓为对于第三人的单独行为;有谓合同行为;有谓为契约得为对于当事人以外之人发生有利益之法律效力,此为契约说,为今日之通说。[4]此后 的概念。《美国统一商法典》第2一315条规定:“出卖人明示或默示的担保责任亦及于买受人的家族、共同居住者及家中之客人,若可合理期待此等自然人会使用、消费或 ...
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。承揽与买卖之区别主要就在,究竟合同标的物之完成属于让与人之义务,还是属于合同成立之前的范畴。因此,如合同标的物在合同成立时已完成者,通常属于买卖合同; ;从法之位阶上看,建筑法为法律,该办法为行政规章,法律之效力应强于该办法。在此认识的基础上可进一步分析二者之间是否有矛盾冲突,从而认识该办法是否有效 ...
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与担保非为立法所规定之物权,而是由德、日等国判例所确立的担保制度。对让与担保是否违反物权法定原则,有两种截然不同意见,一种意见认为让与担保违反物权法定 稿规定得比较详细,其第410条规定:“依法律行为设定让与担保时,标的(物)的所有人须与债权人以书面形式订立让与担保合同。债务人或第三人应当以移转担保 ...
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当事人之间的自由意志之所以具有了法律的效力,那是因为有“违约责任制度”在对合同当事人约定的权利义务的实现提供着切实的保障。这种保障对违约方来讲,是一种抑制或 存在时才产生侵权责任。在法国,每一个双重违法案件首先要确定是否与有效的合同有关,然后才决定法律适用。(2)承认竞合和选择请求权制度。以德国法为 ...
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发生而已,惟在请求权得不到满足时,才发生责任关系。然而,一项权能的成立以有法律规范提供的保障为必要。如果承认请求权作为一项权能存在,则在请求权未获满足时, 的责任财产为履行的担保,其行使亦应受到时效的约束。要言之,绝对权受侵害所引发的救济关系中有无客体的改变,应视就权利人而言义务人的给付是否成立一项不 ...
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认为,公信原则是否有必要作为公示原则并列的另一原则,值得讨论,因为物权的公信力是物权公示原则作用的结果,亦即物权公示对第三人的效力,物权的公 其他部分仍可有效。如抵押、质押合同中,当事人约定债务人到期不能清偿债务时有担保物权人直接取得担保物的所有权的“流质约款”,不被法律承认,但此约定仅是违反了抵押权 ...
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