,从犯罪行为的流程来看,从行为人主观上的犯意确立到最后的侵害结果实现,往往要经历一个或长或短的时间过程。行为人在一定的空间里,经历一定的时间,实施自己的 的二元性 通过以上对不能犯中的客观危险理论的梳理和批判,作为本文的结论,我们可以看出:不能犯中的危险概念不可仅仅在物理可能性这一单一层面来理解,而是 ...
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来审视刑罚的相当性,我们可以在刑罚的必定性和及时性之外提出一个刑罚的充足性概念。 由预测可能性来考察量刑的相当性,则我们有必要再提许霆取款案。许 是刑法的正义性的可能性。没有预测可能性,则刑法也就不具有可能性。刑法的预测可能性要先于刑法对公民的期待可能性而得到说明。所谓公民的刑法信仰乃至刑法忠诚等都要 ...
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,那如果说再不进行强有力、明确的改革,可能时光荏苒、白驹过隙一般的,五年以后如果再没什么变化的迹象的话,也许大家就会真的发自内心的绝望。 联合早报网:通常思想 ,更不必说要选择倒退,他面临的是理论上的穷途末路。没有办法找到一个可以说服国民的说法,相信说“我们跟着你走,就是这条道路,我们可以获得一种美好 ...
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应考虑残虐刑罚之禁止,[2]并且当刑事立法与刑事司法违背这一原则时,我们可以通过违宪审查而宣告其无效。举例来说,在许霆案发生之后,刑法教义学 ,有效的规范约束必不可少。很显然,比例原则就是其中的规范之一。如果我们一定要为比例原则寻找一个涉及实质的演绎释义结构,[20]那么这个演绎释义结构只能是:比例的 ...
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观念下,在保有危险物或运营危险设备产生的不纯正不作为犯罪中,人们很难再对其中的先行行为进行合理地论证。例如Schuenemann以房屋所有人对来自于房屋的危险, (Fn.4),S.310。 {34}此处我们可以以一个极端的例子加以说明:例如甲与其妻在饭店因琐事相争,甲怒称要与其离婚,坐在邻座的乙女刚好 ...
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为该法适应市场经济体制的要求再多做哪怕是一小点儿工作。除了删除计划原则以外,原来旧体制下确定的立法内容一点儿都没有改变。在这一方面我们可以举个简单的例子:我国 负责同志却将这个暂不规定的情形,定义为民法立法要遵守的宜粗不宜细、宜短不宜长、成熟一个制定一个的原则。[24]这样,在这个原则的指引下,后来的 ...
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。布伦南大法官对此有过非常清晰的论述:当代的法官只能以一个20世纪的美国人去解读宪法。我们可以把视线定格在制宪时代的历史和宪法的解释史,但是 作者意图是文本意义的来源。传统的解释学主张文本是作者意图的表达与载体,解释就是要还原或者重建作者原意。如前所述,尽管在这种解释学的立场在当代遭到了激烈批评,但是 ...
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破坏了司法的公信力,如果单纯以诈骗概括难以准确评价行为的本质。 从以上三点我们可以看出,诉讼诈骗之单薄根本无法承受规制诉讼欺诈之重负,采取诉讼欺诈的 答复》处理案件,虽然根据法律的规定,最高人民检察院法律政策研究室作为最高人民检察院的一个职能部门,不具有以自己的名义出台司法解释的资格,但其所秉持的理论 ...
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‘契约’的社会。这些概念在最初出现时,显然极为原始。在可靠的原始记录中,我们可以注意到,一个允约的习性没有完全发展,种种罪恶昭彰不信不义的行为常被提起 在它上面。“文书契约”的成立则是在“协议”完成后,再需登入总账簿或记事簿才能使“协议”具有“债”的效力。要物契约是受约主体把物送达预约主体时,“债”即 ...
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法定的另一个原因就是物权的对世性: 由于物权可以对抗一般人,如果许可契约或习惯创设有害公益实甚; 具有对世性物权之得丧变更也要力求透明 的话,大陆法系之下财产继承规则的尴尬局面将被消解: 不用再论证诸如居住权等是否可以构成物权,我们可以充分承认当事人自主意志( 比如合同) 创设权利的可能性,且这些权利 ...
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